A. 請問:怎樣才能保障原創論文的著作權
論文摘要著作權是知識產權的一種,是一種特殊而且重要的民事權利。著作權主要的是財產權利,在我們的市場經濟體制下,建立著作權法律保護制度,符合我國民事立法的基本原則,維護了公民正當的民事權益,保護了創作者的正當權益,調動了廣大作者的創作積極性,也有利於優秀作品的廣泛傳播,還有利於促進我國的對外文化交流。本文從分析著作權的概念出發,闡述了著作權保護的范圍,保護著作權的意義,以及侵犯著作權的種種表現,然後分析著作權侵權行為的構成要件及其歸責原則,從而論述了著作權的法律保護。 關鍵詞:著作權 侵權行為 歸責原則 過錯原則 著作權是知識產權的一種,是一種特殊而且重要的民事權利。著作權主要的是財產權利,在我們的市場經濟體制下,建立著作權法律保護制度,符合我國民事立法的基本原則,維護了公民正當的民事權益,保護了創作者的正當權益,調動了廣大作者的創作積極性,也有利於優秀作品的廣泛傳播,還有利於促進我國的對外文化交流。本文從分析著作權的概念出發,闡述了著作權保護的范圍,保護著作權的意義,以及侵犯著作權的種種表現,然後分析著作權侵權行為的構成要件及其歸責原則,從而論述了著作權的法律保護。 一、著作權概述 (一)、著作權的概念 著作權,也稱版權,是基於文學、藝術和科學作品而產生的法律賦予公民、法人和其他組織等民事主體的一種特殊的民事權利。是指作者基於對特定的作品依法享有的專有權利,是作者及其他著作權人對文學、藝術、科學作品等作品所享有的人身權以及全面支配該作品並享受其利益的財產權的總稱 我國著作權法保護的對象包括:文字作品、口述作品,音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品,美術、建築作品,攝影作品、電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品,工程設計圖、產品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品,計算機軟體(包括程序和文檔),以及其他法定形式創作的文學、藝術和自然科學、社會科學、工程技術作品。 中國公民、法人或者其他組織的作品,以及外國人的作品,均可以依照我國著作權法受我國法律保護。同時,我國實行著作權自願登記制度,著作權人可以依法就計算機軟體、各類作品、著作權合同向中國版權保護中心申請著作權登記,取得國家版權局頒發的《著作權登記證書》,作為享有著作權的有效憑證 (二)、著作權的分類: 我國《著作權法》第十條規定:著作權包括下列人身權和財產權: 一、發表權,即決定作品是否公之於眾的權利;二、署名權,即表明作者身份,在作品上署名的權利;三、修改權,即修改或者授權他人修改作品的權利;四、保護作品完整權,即保護作品不受歪曲、篡改的權利;五、復制權,即以印刷、復印、拓印、錄音、錄像、翻錄、翻拍等方式將作品製作一份或者多份的權利;六、發行權,即以出售或者贈與方式向公眾提供作品的原件或者復製件的權利;七、出租權,即有償許可他人臨時使用電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品、計算機軟體的權利,計算機軟體不是出租的主要標的除外;八、展覽權,即公開陳列美術作品、攝影作品的原件或者復製件的權利;九、表演權,即公開表演作品,以及用各種手段公開播送作品的表演的權利;十、放映權,即通過放映機、幻燈機等技術設備公開再現美術、攝影、電影和以類似攝制電影的方法創作的作品等的權利;十一、廣播權,即以無線方式公開廣播或者傳播作品,以有線傳播或者轉播的方式向公眾傳播廣播的作品,以及通過擴音器或者其他傳送符號、聲音、圖像的類似工具向公眾傳播廣播的作品的權利;十二、信息網路傳播權,即以有線或者無線方式向公眾提供作品,使公眾可以在其個人選定的時間和地點獲得作品的權利;十三、攝制權,即以攝制電影或者以類似攝制電影的方法將作品固定在載體上的權利;十四、改編權,即改變作品,創作出具有獨創性的新作品的權利;十五、翻譯權,即將作品從一種語言文字轉換成另一種語言文字的權利;十六、匯編權,即將作品或者作品的片段通過選擇或者編排,匯集成新作品的權利;十七、應當由著作權人享有的其他權利。著作權人可以許可他人行使前款第五項至第十七項規定的權利,並依照約定或者本法有關規定獲得報酬。著作權人可以全部或者部分轉讓本條第一款第五項至第十七項規定的權利,並依照約定或者本法有關規定獲得報酬。 二、保護著作權的原因 (一)、我國民事立法的基本原則,維護了公民正當的民事權益,完善了我國知識產權的法律制度。《著作權法》的實施,標志著文學藝術領域無法可依的局面的結束,標志著我國知識產權法律保護制度發展到了一個新的階段。(二)、建立著作權法律保護制度,保護了創作者的正當權益,調動了廣大作者的創作積極性,為繁榮社會主義科學文化事業創造了良好的條件。《著作權法》從法律上確立了作者對其創作的作品享有人身權的財產權,這就為作者進行再創作提供了物質的和精神的條件。《著作權法》禁止以剽竊、篡改、假冒等不法行為侵害作品,這為保護作者的正當權益,尊重創作者的創作成果,提供了法律上的保障。當作者的創造性勞動受到了法律保護,作者的創作積極性就會被調動起來,更多更好的作品就會不斷推出,新的作者也會成批地涌現出來,社會主義的科學文化事業就一定能興旺發達。(三)、從調整作者、傳播者、使用者之間的關系看,也有利於優秀作品的廣泛傳播。《著作權法》不僅要保護作者的正當權益,也要保護傳播者的正當權益,還要保護公眾進行學術活動和掌握知識、分享科學技術文化知識成果的權利。一部作品創作出來,通常不是為了自我欣賞,它要與公眾見面,以某種物質形式為廣大公眾所使用。作者在創作過程中,也要學習、吸收和借鑒前人的經驗和知識,在別人智力勞動成果的基礎上進行創作,因此,其作品包含著他人的勞動。除了傳播者根據自己的創造性勞動而獲得相應的權利外,公眾在法律規定的限度內,也有權利使用作品。鼓勵優秀作品的廣泛傳播,鼓勵廣大群眾參加各種文娛活動,提高全民族的科學文化素質,推動經濟發展和社會進步,這也是國家的宏觀利益。為此,對作者和傳播者的專有權作必要的限制是需要的,也是合理的。《著作權法》在保護作者利益,規定作者、傳播者和公眾之間的權利和義務,協調三者的利害關繫上起到了極其重要的作用。(四)、實行著作權法律保護,還有利於促進我國的對外文化交流。我國是擁有四大發明的文明古國,早在南宋時,我國就已經有了著作權保護的觀念。但到了近代,我國的著作權保護制度落後了。為了促進我國對外文化交流,開展國際版權貿易,我國《著作權法》吸收了國際版權保護的一些基本原則,如「國民待遇」原則等,這對於我國有效地參與國際文化交流,從交流中吸收別國的優秀文化成果,鍛煉我國的作家隊伍,促進我國民族文化的發展具有重要的意義。另外,開展著作權法律保護,也是我國實行對外開放政策的需要,是落實對外開放政策的一項重要措施。有了《著作權法》,就為我國同外國簽訂有關著作權保護雙邊協議或參加國際版權組織,創造了條件。總之,實施《著作權法》實行著作權的法律保護,對於造就尊重知識、尊重人才的社會風氣,促進優秀作品的大量產生和傳播,促進我國對外文化交流的開展,豐富廣大人民群眾的精神生活,提高中華民族的科學文化素質具有極其重要、深遠的意義。 三、侵犯著作權的種種表現 (一)、侵犯著作權的主要表現: 1、《著作權法》第四十六條規定的侵權行為:(1)、未經著作權人許可,發表其作品的;(2)、未經合作作者許可,將與他人合作創作的作品當作自己單獨創作的作品發表的;(3)、沒有參加創作,為謀取個人名利,在他人作品上署名的;(4)、歪曲、篡改他人作品的;(5)、剽竊他人作品的;(6)、未經著作權人許可,以展覽、攝制電影和以類似攝制電影的方法使用作品,或者以改編、翻譯、注釋等方式使用作品的,本法另有規定的除外;(7)、使用他人作品,應當支付報酬而未支付的;(8)、未經電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品、計算機軟體、錄音錄像製品的著作權人或者與著作權有關的權利人許可,出租其作品或者錄音錄像製品的,本法另有規定的除外;(9)、未經出版者許可,使用其出版的圖書、期刊的版式設計的;(10)、未經表演者許可,從現場直播或者公開傳送其現場表演,或者錄制其表演的;(11)、其他侵犯著作權以及與著作權有關的權益的行為。 2、《著作權法》第四十七條規定的侵權行為:(1)、未經著作權人許可,復制、發行、表演、放映、廣播、匯編、通過信息網路向公眾傳播其作品的,本法另有規定的除外;(2)、出版他人享有專有出版權的圖書的;(3)、未經表演者許可,復制、發行錄有其表演的錄音錄像製品,或者通過信息網路向公眾傳播其表演的,本法另有規定的除外;(4)、未經錄音錄像製作者許可,復制、發行、通過信息網路向公眾傳播其製作的錄音錄像製品的,本法另有規定的除外;(5)、未經許可,播放或者復制廣播、電視的,本法另有規定的除外;(6)、未經著作權人或者與著作權有關的權利人許可,故意避開或者破壞權利人為其作品、錄音錄像製品等採取的保護著作權或者與著作權有關的權利的技術措施的,法律、行政法規另有規定的除外;(7)、未經著作權人或者與著作權有關的權利人許可,故意刪除或者改變作品、錄音錄像製品等的權利管理電子信息的,法律、行政法規另有規定的除外;(8)、製作、出售假冒他人署名的作品的。 (二)侵害著作權人的人身權: 侵害著作權人身權的行為有:1、剽竊、抄襲;2、未經許可發表著作權人的作品;3、未經合作者許可,將與他人合作的作品當成自己單獨創作的作品發表;4、沒有參加創作,為謀取個人利益,在他人作品上署名;5、歪曲篡改假冒他人作品。 (三)侵害著作權人的財產權: 侵害著作權財產權的行為有:1、擅自使用;2、擅自復制;3、製作出售假冒他人作品;4、擅自製作、轉播;5、未按規定付酬。
B. 版權保護對創作者有哪些好處
對版權保護可以抄有效防襲止侵權盜版,促進文化產業的健康發展。黨的十八大以來,隨著著作權法的深入實施,各級版權行政部門不斷強化版權服務意識,創新服務方式,增加服務內容。
對版權的保護不僅在全社會營造了尊重知識、尊重勞動、尊重創新的良好輿論氛圍,而且我國版權保護狀況明顯改善,版權生態環境不斷優化,為推動創新型國家、知識產權強國建設起到了積極作用。
C. 網上怎麼保護發表論文的版權
那就發到核心期刊上去
D. 求一篇關於著作權或版權的論文,2000字左右,要有參考文獻
試論著作權的繼承
楊唐勇
( 廣東培正學院 法學系,廣東 廣州 510830)
中圖分類號:D9 文獻標識碼:A 文章編號:1002—6908(2007)0420
著作權作為資本主義商品經濟和近代文化、科學技術發展的產物,歷史不很悠久。當著作權作為一項民事權利受到法律保護以後,著作權繼承也逐漸在各國法律中確立下來了,我國也不例外。由於法律對著作權的保護有許多特殊之處,因而,對有關著作權繼承問題的探討也就顯得很有意義。本文試圖對著作權繼承的理論基礎、特殊性、法律的適用以及實踐中具體操作等問題進行初步的探討。
一、著作權繼承的理論基礎
著作權的繼承是指根據著作權人的合法有效的遺囑、遺贈扶養協議或其它繼承方式,在著作權人死亡時,將其所有的著作權移轉給繼承人享有的一種法律制度。從各國的法學理論和立法實踐來看,著作權通常分為著作人身權和著作財產權兩部分。其中,前者與著作權人人身的存在不可分離,不具有可轉讓性,不可以由其繼承人繼承;對於後者,由於這種財產權利與人身可以分離,具有可轉讓的性質,各國通常在其著作權法和繼承法中明確規定公民死亡後,其生前享有的著作權中的財產權利可以依法由其繼承人繼承。因此,在本文論述的著作權繼承的法律關系中,僅僅指著作財產權繼承這部分內容,而不含著作人身權這部分內容。目前,世界上幾乎所有建立了著作權保護制度的國家都承認著作權的繼承製度,並在著作權法中作出了相應的規定。[1]
著作權成為繼承的客體,其理論基礎何在呢?
首先,著作權是一種財產權,具有財產屬性。從著作權客體來看,它是以某種客觀存在的具體形式體現出來的創造性的智力創作成果,即文學、藝術和科學作品,是作者智力創造性勞動的結晶。由於創作作品的作者付出的勞動通常都不是一般的簡單勞動,而是能創造出較高價值的復雜勞動,這些勞動創造的價值均凝聚在作品之中。因此,作品是一種凝聚了一般人類勞動的勞動產品,必然具有價值和使用價值。在商品經濟條件下,它可以在市場上交換、轉讓,和其他知識產品一樣都是一種具有財產價值的無形商品。
其次,著作權作為一種財產權,具有可轉讓性。著作財產權是一種財產權,可以與其主體相分離,從而可以轉讓。對此,我們可以考察一下世界各國有關著作財產權轉移的立法理論。各國對著作財產權的轉移存在著不同的立法理論。大多數國家採納著作權「二元論」的觀點,主張將著作權分成著作財產權和著作人身權兩部分,彼此相互獨立,認為著作人身權不能轉讓,著作財產權可以轉讓,從而可以被繼承。也有一部分國家採納著作權「一元論」的觀點。例如在德國,該國著作權法學者認為著作權是由著作財產權和著作人身權兩部分構成的一個不可分割的有機整體。著作財產權的轉讓,必然涉及著作人身權的轉讓,由於著作人身權是不可轉讓的,因而著作權也就無法轉讓。該理論有礙於版權貿易的發展,於是,學者們又設計了一種「創設轉移」或「創設繼受」的理論,從而使得著作財產權可以轉讓,最終也可以被繼承。可見,無論是採用「二元論」理論的國家還是採用「一元論」理論的國家,其著作權立法或繼承立法都普遍承認著作財產權可以作為繼承的客體。[2]
著作權的財產屬性以及它具有的可轉讓性特點,決定了它可以成為繼承的客體。從民法學的理論來看,在繼承法律關系中,繼承的客體也就是遺產,判斷某一客體能否成為繼承客體,關鍵是看它是否符合遺產通常必須具備的如下特徵:第一,遺產是公民遺留下來的財產,具有財產性。第二,遺產是公民死亡時遺留下來的財產,具有特定的時間性。第三,遺產是公民死亡時遺留下來的個人財產,並且是依法能移轉給他人所有的財產,具有個人專屬性和可流轉性。第四,遺產是公民死亡時遺留下來的個人合法財產,具有合法性。從我們前述分析中知道,著作權的客體符合了遺產必須具備的特徵要求,因而,在遺產的具體范圍上,各國從自己的國情出發,分別作出了相應的具體規定,通常都把著作權中的財產權規定為屬於遺產的范圍,能夠成為繼承的客體。
我國充分借鑒了世界各國繼承立法和著作權立法的經驗,在繼承法和著作權法立法過程中,均明確規定公民享有的著作權中的財產權可於公民死亡時由其繼承人繼承;在我國司法審判實踐中,也審結了許多涉及著作權繼承糾紛的案件。例如,馮雛音等八人訴江蘇三毛集團侵犯著作權糾紛案;[3]裴立、劉薔訴山東景陽崗酒廠侵犯美術作品著作權案;[4]……通過對案件的審理,法院均肯定了作者的繼承人依法享有被繼承人著作權中的財產權,包括對作品的使用權、許可使用權、獲得報酬權等;對著作人身權,繼承人只能給予保護,而沒有繼承權。
二、著作權繼承的特殊性分析
(一)著作權主體的特殊性
著作權的主體是廣泛的,既有自然人,也有法人和其它組織,甚至可能是國家(例如我國)。但是,能作為遺產成為繼承客體的著作權,其主體只能為自然人,這是由繼承法律關系的本質所決定的。因為繼承法律關系,從本質上說,是一種發生於自然人之間權利與義務的承受關系。法人或者其它組織作為著作權人,發生變更、解散、撤消或終止法律關系時,其著作財產權在法律規定的保護期內由承受其權利義務的法人或者其它組織享有;沒有承受其權利義務的法人或者其它組織的,由國家享有,但這不是繼承。因為法人和其它組織不能成為被繼承人,因而不產生繼承法律關系。只有自然人死亡時,其著作權才能成為該繼承法律關系的客體。由此可見,著作權的可繼承性僅限於作為著作權主體的自然人個人。著作權中的財產權在作為著作權主體的自然人死亡後,可以由其法定繼承人或遺囑繼承人繼承。[5]
(二)繼承期限的特殊性
作為繼承客體的著作財產權,各國著作權法普遍規定了一定的保護期限,超過了有效保護期,該著作財產權就終止,這種智力成果也就進入公有領域,成為人類社會的共同財富,任何人都可以使用。該保護期通常包括著作權人的生存期間和死後一定期間。目前,在世界各國的著作權立法和國際著作權立法中,對著作權的法律保護期限,有的國家規定為著作權人終身加死後25年,如波蘭;也有規定為著作權人終身加死後75年的,如德國;還有規定為著作權人終身加死後80年的,如西班牙;甚至還有長達99年的,如象牙海岸;但大多數國家都規定為50年。這決定了繼承人所繼承的被繼承人的著作權也有期限限制,只能限定在著作權人死亡後有效的保護期內。
(三)繼承數額的不完全確定性
著作權作為一種無形財產權,其價值是不確定的。它本身並不具有直接的物質財富,必須經過物化過程才能產生一定的物質財富,通常要通過對作品的使用才可實現其價值。著作權人使用作品的方式有多種多樣:可以是發表作品,從而可獲得稿酬;也可以是許可他人以復制、發行、翻譯、改編、網上傳播等方式使用自己的作品,從而獲得報酬;而且隨著科學技術的發展,一些新的使用作品的方式還將會不斷出現,這都可能給著作權人帶來財產利益。因此,著作財產權的財產利益在數額上是無法完全確定的。在著作權人死亡後,其繼承人繼承了其著作財產權,他也可以通過類似方式使用該作品,從而獲得報酬。甚至將來出現新的作品使用方式,該繼承人也可使用,只要在著作權保護期內就可以取得收益。由於法律對著作權的保護深及作者死後的幾十年,這就使得被繼承人生前擁有的著作權中的財產利益在數額上是不能完全確定的,因此,繼承人所繼承的著作權在繼承數額上具有不完全確定性。
三、著作權繼承的法律適用與繼承方式
各國著作權法或繼承法都有關於著作權繼承的規定。由於著作權繼承與有形財產權繼承之間並沒有不可逾越的鴻溝,著作權繼承當然也可以適用各國繼承法中關於繼承的原則規定。[6]不過,由於著作權的特殊性,許多國家並沒有簡單地援引其他單行法或民法一般原則來處理著作權繼承問題,而是在著作權法中對著作權繼承作出專門的、具體的規定。有些國家甚至在著作權法中特別指出民法中關於繼承的某些一般性原則,不能適用於著作權繼承。在這一類著作權法中較典型的,恰恰是在民法典中對繼承的規定最為詳盡的法國和德國。[8]
根據我國《著作權法》規定,著作權屬於公民的,公民死亡後,他享有的著作財產權在本法規定的保護期內,依照繼承法的規定轉移。因此,在我國,著作權的繼承有法定繼承、遺囑繼承、遺贈或遺贈扶養協議繼承等方式。繼承開始後,按照法定繼承辦理;有遺囑的,按照遺囑或遺贈辦理;有遺贈扶養協議的,按照協議辦理。當享有繼承權的繼承人為復數時,通常要進行遺產分割,最終使每一個繼承人得到自己的遺產份額,由其單獨行使佔有、使用、收益、處分的權能。由於著作財產權與物的所有權不同,因而其分割的方法也有區別。一部著作、一幅畫的著作權是不可能像糧食、布匹等物品那樣按繼承人數分成相等的若干份。因為著作權是無形的,對著作權載體的分割不等於對著作權的分割。如果將一幅畫的載體分割成若干塊,不僅不能分得這幅畫的著作財產權,而且會毀了這副畫的載體,也會毀了這副畫的著作財產權。因為它再也不能以這幅畫的價值進入商品流通領域了。[7]因此,在著作權分割過程中,對於被繼承人死亡時只獲得了權利而沒有取得實際財產利益的那部分,通常要等到實際財產利益實現時,其繼承人才可以通過分割而實際獲得。對處於這種狀態的著作財產權,共同繼承人應該保持一種共同共有關系。但是,繼承人也可以通過將它折作價款歸其中一人所有,而由他向其他共同繼承人支付相當於他人繼承時應分得的同等份額的價值以補償其損失,從而分割遺產。繼承人還可以通過向第三人轉讓全部著作財產權並獲得價款的方式,從而進行實際分割。當然,這只是在一般情況下平均分割著作財產權的辦法,若發生繼承人中有人應多分、少分或不分等特殊情況時,則應按照繼承法的規定區別對待。此外,由於著作財產權價值的不完全確定性,各繼承人可結合著作財產權進行價值評估,以免日後產生更多的糾紛。
參考文獻:
[1]王利民主編,《知識產權法學》,中國財政經濟出版社2002年版,第105頁。
[2]參見吳漢東等著,《西方諸國著作權制度研究》,中國政法大學出版社1998年版,第120~122頁。
[3]唐德華主編,《知識產權案例實錄與解析精要》,研究出版社2002年版,第150~154頁。
作者簡介:楊唐勇,男,江西泰和縣人,廣東培正學院法學系教師,碩士,研究方向:知識產權。
E. 如何保護文章作品版權
當自己的文章作品版權受到侵犯之後,一定要在保護期限之內運用法律武器來維護自己的合法權益。那麼如何保護文章作品版權呢?下面八戒知識產權就帶您一起了解其相關知識。文章作品版權保護第一:公開發表文章,這個樣子就意味著你的文章是有著作權的,而且發布在報紙或者是網站上,這些都是會受到相關網站的保護的呢,所以這一塊還是比較的重要的呢,也算是一個保護的方法了!第二:找一個好的出版社出版,這個還是很重要的呢,不僅可以給我們帶來收益,也是可以給我們帶來更多的商機的,雖然這也算是一個保護的方法吧,至少可以保證不被盜走!第三:和自己的同行保持一定的距離,你不想讓自己的東西被抄襲,就自己也是要小心一點,保護自己的東西,尤其是那個讓自己更加的優秀,讓文章變的更好,才是王道!第四:如果是網路作品的話,那就要提供原始的證據來證明,這個到底是不是你的作品了,一般來說在網路上發布,都會有相似度檢驗過的,所以別害怕這個,但是如果看到有人抄襲,那就可以舉報了,現在都是可以的!第五:對自己的網路作品進行登記注冊,一般來說正式的網站,是會對你的版權進行保護的,那麼我們就一定要在登記注冊的時候,要好好的研究這些東西,不得不說這個還是非常的重要的一塊!第六:版權登記中心去登記自己的資料,不得不說啊,我們一定要好好的研究這個,畢竟是關於自己的文章,自己付出去的努力得到的東西,那麼我們就一定要好好的保護自己的東西,最好的也就是去登記。第七:如果是在網路上發布的文章的話,建議使用的圖片上都打上我們的那個水印,現在很多自媒體工作者也都是這樣的,會在那個上面打上水印,這個樣子會好很多的呢!
F. 以保護版權,崇尚創新為主題 寫一篇作文 500-600字 切記是主題不是題目
千年以後人類會進化為「怪人」?
流言說:由於智能手機和計算機等高科技產品應用日廣,生活環境改變,人類將擁有更高的個頭、更小的大腦、更大的眼睛、更少的牙齒、更長的手臂和更多的皺紋,千年之後的人類看起來非但沒有變得更加英俊,反而看起來像「怪人」!
果殼網 流言網路 答:
假。這是一個八卦小報編造出來的新聞。
論證:
首先,這個消息沒啥可信度。太陽報是著名三俗小報嘛大家都懂的,然後倒是找了些牙醫啦整形醫生啦之類的人采訪,卻連一個搞演化的人都沒有。
沒有用進廢退。用得多和發達、用得少和退化之間沒有任何直接聯系。
因素1:後天文化影響。
我賭這個原因的效果最大。時尚這東西完全沒法說。現在的美容和整形領域已經如此強大了,將來要是有了遺傳改造那更是如虎添翼。那麼如果到了某一天人人都想要在額頭上加眼睛、背後添翅膀、腋下生四臂,那我們也沒啥可說的,審美風尚從不講道理。
與此相關的還有日常生活狀態:吃得飽自然能長得較高較胖,如果未來世界遭遇災難、農業崩潰,那人群又會變瘦變小變平胸。這個因素和審美碰到一起究竟誰占優,也是無法預料的。
但毫無疑問,這個因素一旦充分發揮作用,那麼直接壓倒一切其他因素,咱也不用往下看了。
因素2:性選擇。
其實和上面幾乎一樣,也是審美風向,不過上面是後天,下面是先天。如果人類擇偶審美的選擇壓足夠強,以至於高帥富的後代數目顯著超過窮矮矬,那麼經過足夠時間後,世界上的高帥就會變多(富就不一定了)。
但是審美風向萬一中途變了怎麼辦呢……雖然這個審美有一定生物背景,比起什麼牛仔褲破口之類的風尚應該更穩定,但我們也很難保證它不會逆轉。所以,未來如何還是不能預料。
既然以上根本就不可能預料,那麼我們這里假定它們不發揮作用。(雖然它們如果發揮,可以輕而易舉把其它所有因素淹掉……)
因素3:現有的選擇持續下去。
自然選擇要花時間來完成,也許有些選擇力量一直在進行、而它相應的環境又沒有改變,那麼它就會繼續發揮作用。比方說,最近1萬年以來人類的大腦一直在很慢地變小,我們還不完全知道是什麼原因,但如果這個原因維持不變的話,那麼再過1萬年我們的大腦又會變得更小。
如果這個原因變了又會怎樣?見4。
因素4:選擇改變,尤其是選擇放鬆。
一旦環境變了,選擇壓力改變了,人類的演化方向當然也就變了。這里特別要說選擇放鬆:以前擁有某些特徵的人活不下來或者沒有後代,現在有了醫學等等因素,這些人能留下後代,那麼這些相關特徵就可能會加入人類基因庫大家庭,從而影響到整體的特徵。
換言之,一個原來是有害的基因,現在變成中性了。以前有害的基因肯定擴散不開,現在變成(近)中性基因,就成了隨機的漂流。也許它還是會滅絕,也許它暫時穩定,也許它最後擴散開來一統天下,這都是完全看概率的事件。
但是選擇改變會不會發生,完全取決於現在我們面臨了怎樣的選擇。這需要很具體的研究,沒有研究的話只能完全不靠譜地憑空猜想。
比方說,假設有這么一個基因使得女性的骨盆過於狹窄,擁有此基因的女性的難產率要高很多。換做以前,自然選擇反對這個基因留存下來。但是現在我們有了剖腹產,大家都能正常生孩子,那麼這個基因就有可能長期留存下來,人群里就多了一些骨盆狹窄的女性,測量骨盆平均值就會發現變小了。
但這樣的要求是很高的:自然選擇效果必須發生了明確的變化,而這個效果必須反映在後代數目上。原帖給出的那些因素基本上沒有多少明確證據表明自然選擇變化了。比如,也許有一個基因讓我們不那麼容易得糖尿病,但絕大部分現代糖尿病都是育齡之後得的,影響壽命但不影響你的孩子數目。那麼這個基因就幾乎不能得到選擇。
總而言之的話,如果你能給我一個未來社會的完整面貌,包括他們的經濟、文化、歷史和審美風尚,還能預測一下他們的人類是啥樣子。就這么憑空預言一千年後,這不是科學,是神諭乾的活兒。
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G. 如何對自己的文章進行版權保護
著作權保護就在你身邊
——解讀我國《著作權法實施條例》
由國務院頒布的《著作權法實施條例》(以下簡稱《條例》)已經施行。在一些人看來,著作權保護只是作家、科學家、名人的事,和普通老百姓沒什麼關系。實際上,《條例》中涉及到職務作品、打擊盜版,作者按時獲得報酬等多個方面,和普通市民的日常生活緊密相聯,著作權保護就在你身邊。
關註:走出四個認識誤區
對於教案,網路作品中的著作權問題,上海版權保護協會秘書長任彥針對市民中普遍存在的認識誤區作出了解答:
誤區一:教案沒有著作權
評析:教師為完成教案要對課本進行鑽研,花費了大量的精力,而且教案具備作品的兩個特徵:(1)獨創性;(2)能夠固定在有形物上,因而教案也有著作權。
關於教案有沒有著作權的問題,發生在上海市黃浦區的一個案件結果作出了回答:
小學語文教師姚某在一本書中發現了自己的教案,署的卻是另一位教師的姓名,他馬上把這位教師和出版社告上法庭,認為自己的署名權受到侵害。案件審理中,原被告主動調解,姚某爭取到了教案的署名權和被告的經濟賠償800元。
誤區二:網路作品沒有著作權
評析:我國《著作權法》規定了作者有信息網路傳播權,即作品通過網路向公眾傳播,屬於《著作權法》規定的使用作品的方式,著作權人享有以該種方式使用或者許可他人使用作品,並由此獲得報酬的權利。
誤區三:演出作品沒有著作權
評析:表演者使用他人已發表的作品進行營業性演出,需要經著作權人許可,並應當按照規定支付報酬。
前段時間,某日本歌舞團在滬演出,其中要使用「粱祝」的一段樂曲作為背景音樂,中國音樂著作權協會上海辦事處與主辦單位交涉後,使用者同意每演出一場支付曲作者1000元。
誤區四:轉載作品要有授權
評析:某作品刊登後,除著作權人聲明不得轉載,摘編的外,其它報刊可以在不取得著作權人授權的情況進行轉載或者作為文摘、資料刊登,這是一種「法定許可」。
不過應當注意的是,進行轉載的報刊應當按照規定向著作權人支付報酬。
解讀:《著作權法法實施條例》更具可操作性
支付稿酬不能超過2個月
《條例》強調,著作權自作品創作完成之日產生,如以法定許可方式使用他人作品,應當自使用該作品之日起2個月內向著作權人支付報酬。
條例還規定.使用他人作品的,應當指明作者姓名、作品名稱;但是,當事人另有約定或者由於作品使用方式的特性無法指明的除外。
侵害著作權處罰有標准
對於侵害著作權同時損害社會公共利益的,行政處罰有了明確標准:發生《著作權法》規定的侵權行為,同時損害社會公共利益的,著作權行政管理部門可以處非法經營額3倍以下的罰款:非法經營額難以計算的,可以處10萬元以下的罰款。這條規定,在於加強行政執法的可操作性。
職務作品界定有新說法
按照《著作權法》及《條例》,公民為完成法人或者其他組織工作任務所創作的作品是職務作品,而「工作任務」是指公民在該法人或者該組織中應當履行的職責。其中單位「工作任務」一詞是實踐中區分職務與非職務作品的關鍵,其准確的界定將避免有人動輒就把作品說成職務作品。
著作權保護「中外平等」
《條例》規定,對於任何一個屬於世貿組織成員的著作權人,無論是國內還是國外,在著作權保護方面將受到同等待遇。這是我國根據加入世貿組織所作的承諾而做出的修改。新條例還加大了對於境外表演者、錄音製作者和廣播電視組織等涉外著作權的保護力度。
使用不經許可作品,需堅持「兩不」
按照《條例》,使用可不經著作權人許可的已經發表的作品需堅持「兩不」標准:一、不得影響該作品的正常使用,二、不得不合理地損害著作權人的合法權益。
雜技、建築、模型也有著作權
《條例》對去年修訂《著作權法》中新增的保護課題雜技、建築、模型作品的具體含義做了進一步解釋。根據條例,對這些作品的保護主要是指其中藝術創作的部分。
提醒:哪些情況可不經許可免費使用他人作品
《著作權法》規定,以下12種情形可以不經許可免費使用他人作品,但應當指明作者姓名、作品名稱,且不得侵犯著作權人依照法律享有的其他權利:
1.為個人學習、研究或者欣賞,使用他人已經發表的作品;
2.為介紹、評論某一作品,在作品中適當引用他人已經發表的作品;
3.為報道時事新聞,在報紙、期刊等媒體中不可避免地再現或者引用已經發表的作品;
4.報紙、期刊等媒體刊登或者播放其他報紙、期刊等媒體已經發表的時事性文章,但作者聲明不許刊登,播放的除外;
5.報紙、期刊等媒體刊登或者播放在公眾集會上發表的講話,但作者聲明不許刊登、播放的除外;
6.為學校課堂教學或者科學研究,翻譯或者少量復制已經發表的作品,供教學或者科研人員使用,但不得出版發行;
7.國家機關為執行公務在合理范圍內使用已經發表的作品;
8.圖書館、檔案館等為陳列或者保存版本的需要,復制本館收藏的作品;
9.免費表演已經發表的作品,該表演未向公眾收取費用,也未向表演者支付報酬;
10、對設置在公共場所的藝術作品進行監摹、繪畫、攝影;
11.將中國公民、法人或者其他組織已經發表的以漢語言文字創作的作品翻譯成少數民族語言文字作品在國內出版發行;
12、將已經發表的作品改成盲文出版。
提醒:著作權要靠自己來維護
發現別人剽竊自己的作品,或在沒被告知的情況下,自己的作品被隨意復制、發行、表演,這時該怎麼辦?任彥秘書長指出:「作為知識產權的一種,著作權是一種私權,它與靠政府強制力未保護的公權不同,要靠著作權人自己來維護。」
對於如何維護著作權,任秘書長認為,著作權人首先應向侵權人提出交涉(或委託律師提出),至於解決途徑,一是委託有資質的機構進行調解,也可以根據當事人達成的著作權合同中的仲裁條款,向仲裁機構申請仲裁,還有一條途徑就是對侵權人提起訴訟,為制止侵權行為.在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下,著作權人或者有關權利人可以在起訴前向人民法院申請保全證據。
值得注意的是,著作權糾紛的訴訟時效為兩年,即著作權人在獲知作品被侵權後兩年內不提出訴訟,法院則不予支持。
H. 提升知識產權(尤其是專利)的創造、運用、保護和管理水平對企業有什麼好處
您可以借鑒一下,
注冊商標的好處:
1、便於消費者認牌購物,為創名牌打下基礎;
2、商標注冊證是商品獲准進入商場銷售的憑證;
3、提高產品的知名度,樹立品牌形象;
4、商標注冊人擁有商標專用權,受法律保護,別人不敢仿冒,否則就可以告其侵權獲得經濟賠償。相反,若被他人搶先注冊,則必然失去自己精心策劃苦心經營的市場。
5、為申請馳名商標做准備;
6、有助於打開國際市場;
7、商標是一種無形資產,可對其價格進行評估,可以通過轉讓,許可或質押來實現其價值。
8、增強顧客對產品或服務的信息;
9、商標是辦理質檢,衛檢,條形碼等的必要條件;
10、一經注冊,10年有效,且可無限期續展。
申請專利的好處
1) 通過法定程序確定發明創造的權利歸屬關系,從而有效保護發明創造成果,獨占市場,以此換取最大的利益;
2) 為了在市場競爭中爭取主動,確保自身生產與銷售的安全性,防止對手拿專利狀告咱們侵權(遭受高額經濟賠償、迫使自己停止生產與銷售);
3) 國家對專利申請有一定的扶持政策(如政府頒布的專利獎勵政策、以及高新技術企業政策等),會給予部分政策、經濟方面的幫助。
4) 專利權受到國家專利法保護,未經專利權人同意許可,任何單位或個人都不能使用(狀告他人侵犯專利權,索取賠償)。
5) 自己的發明創造及時申請專利,使自己的發明創造得到國家法律保護,防止他人模仿本企業開發的新技術、新產品(構成技術壁壘,別人要想研發類似技術或產品就必須得經專利權人同意)。
6) 自己的發明創造如果不及時申請專利,別人把你的勞動成果提出專利申請,反過來向法院或專利管理機構告你侵犯專利權。
7) 可以促進產品的更新換代,亦提高產品的技術含量,及提高產品的質量、降低成本,使企業的產品在市場競爭中立於不敗之地。
8) 一個企業若擁有多個專利是企業強大實力的體現,是一種無形資產和無形宣傳(擁有自主知識產權的企業既是消費者趨之若鶩的強力企業,同時也是政府各項政策扶持的主要目標群體),21世紀是知識經濟的時代,世界未來的競爭,就是知識產權的競爭。
9) 專利技術可以作為商品出售(轉讓),比單純的技術轉讓更有法律和經濟效益,從而達到其經濟價值的實現。
10) 專利宣傳效果好。
11) 避免會展上撤下展品的尷尬。
12) 專利除具有以上功能外,擁有一定數量的專利還作為企業上市和其他評審中的一項重要指標,比如:高新技術企業資格評審、科技項目的驗收和評審等,專利還具有科研成果市場化的橋梁作用。總之,專利既可用作盾,保護自己的技術和產品;也可用作矛,打擊對手的侵權行為。充分利用專利的各項功能,對企業的生產經營具有極大的促進作用。
版權登記好處:
1.作為稅收減免的重要依據財政部、國家稅務總局《關於貫徹落實〈中共中央、國務院關於加強技術創新,發展高科技,實現產業化的決定〉有關稅收問題的通知》規定:「對經過國家版權局注冊登記,在銷售時一並轉讓著作權、所有權的計算機軟體徵收營業稅,不徵收增值稅。」
2.作為法律重點保護的依據《國務院關於印發鼓勵軟體產業和集成電路產業發展若干政策的通知》第三十二條規定:「國務院著作權行政管理部門要規范和加強軟體著作權登記制度,鼓勵軟體著作權登記,並依據國家法律對已經登記的軟體予以重點保護。」比如:軟體版權受到侵權時,對於軟體著作權登記證書司法機關可不必經過審查,直接作為有力證據使用;此外也是國家著作權管理機關懲處侵犯軟體版權行為的執法依據。
3.作為技術出資入股《關於以高新技術成果出資入股若干問題的規定》規定:「計算機軟體可以作為高新技術出資入股,而且作價的比例可以突破公司法20%的限制達到35%」。甚至有的地方政府規定:「可以100%的軟體技術作為出資入股」,但是都要求首先必須取得軟體著作權登記。
4.作為申請科技成果的依據科學技術部關於印發《科技成果登記辦法》的通知第八條規定:「辦理科技成果登記應當提交《科技成果登記表》及下列材料:(一)應用技術成果:相關的評價證明(鑒定證書或者鑒定報告、科技計劃項目驗收報告、行業准入證明、新產品證書等)和研製報告;或者知識產權證明(專利證書、植物品種權證書、軟體登記證書等)和用戶證明」。這里的軟體登記證書指的是軟體著作權的登記證書和軟體產品登記證書,其他部委也有類似規定。
5.企業破產後的有形收益在法律上著作權視為「無形資產」,在企業破產時,該無形資產(著作權)可以在轉讓和拍賣中獲得有形資金。
6.軟體著作權目前可以作為銀行的質押,在銀行申請質押貸款。
7、為維護作者或其他著作權人和作品使用者的合法權益,有助於解決因著作權歸屬造成的著作權糾紛,並為解決著作權糾紛提供初步證據;
8、有利於作品、軟體的許可、轉讓,有利於作品、軟體的傳播和經濟價值的實現;
9、個人自我價值的體現,企業創新實力的表現;
I. 如何保護著作權法的論文1000字
作權是自動產生的即使不登記也是你的作品當然你化點錢去版權局登記也行只要能證明是你寫的歌(歌曲手寫譜之類)就行,但你想想有用嘛如果外地的某歌廳用你的歌曲你有這個心思去打官司嗎?
所以如果你放到網上就不要管什麼著作權了
有一個辦法技術措施比如把你的歌曲文件放到壓縮包里你設個密碼讓你的朋友才能打開或者把你的歌曲文件做成不能隨意復制的(這個要有點計算機知識了)技術措施在著作權法中是一種賦予作者進行事前保護的方法
1、受著作權法保護的作品:
(1)文學作品
(2)口述作品
(3)音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品
(4)美術、建築作品
(5)攝影作品
(6)電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品
(7)工程設計圖、產品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品
(8)計算機軟體
(9)其他
2、著作權法不予保護的對象:
(1)依法禁止出版、傳播的作品
(2)官方文件及其官方譯本
(3)時事新聞
(4)歷法、數表、通用表格和公式
(5)民間文學藝術作品(國務院有另行規定對其進行保護)