⑴ 專利授予原則及條件分別有哪些
當一名科學家是許多人的夢想,近幾年來國家獨立發明創造,很多創新型人才實現了自己的科學夢。但是,不是每個人的發明創造都會收到許可,專利申請授權的條件是十分嚴格的,今天,就由我們八戒知識產權為您講解下專利授予原則及條件分別有哪些?專利授予原則有哪些?按照專利法的基本原則,對於同樣的發明創造只能授予一項專利權。當出現兩個或兩個以上的人就同一發明創造分別提出專利申請的情況時,有兩種處理的原則:一個是先發明原則,一個是先申請原則。(一)先發明原則,是指同一發明創造如有兩個以上的人分別提出專利申請,應把專利權授予最先做出此項發明創造的人,而不問其提出專利申請時間的早晚。但由於在採取此項原則時,在確定誰是最先發明人的問題上往往會遇到很多實際困難,因此,世界上只有美國、加拿大和菲律賓等少數國家採用這種原則。(二)先申請原則,是指當兩個以上的人就同一發明分別提出申請時,不問其作出該項發明的時間的先後,而按提出專利申請時間的先後為准,即把專利權授予最先提出申請的人,中國和世界上大多數國家都採用這一原則。專利授予條件有哪些?各國專利法規定不同,中國和多數國家都要求發明應具備新穎性、先進性和工業實用性。新穎性指在提出專利申請之日或優先權日,該項發明是現有技術中所未有的,即未被公知公用的。凡以書面、磁帶、唱片、照相、口頭或使用等方式公開的,即喪失其新穎性。有些國家採用世界新穎性,有些國家採用國內新穎性,也有些國家公知以世界范圍為標准,公用以本國范圍為標准。先進性也稱創造性,指發明在申請專利時比現有技術先進,其程度對所屬技術領域的普通專業人員不是顯而易見的。實用性指發明能夠在產業上製造和使用。關於專利授予原則及條件分別有哪些?這一問題我們就給大家解答到這里了,如果有更多關於專利的問題,大家可以繼續關注八戒知識產權,或電話聯系我們。
⑵ 說明知識產權的權利方式及不同主體的注意事項
三:結合實際舉例說明知識產權的利用方式及
不同主體的注意事項
答: 知識產權的利用方式及其注意事項:
1:商標權是指商標主管機關依法授予商標所有人對其注冊商標受國家法律保護的專有權。商標是用以區別商品和服務不同來源的商業性標志,由文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合或者上述要素的組合構成。我國商標權的獲得必須履行商標注冊程序,而且實行申請在先原則。 商標是產業活動中的一種識別標志,所以商標權的作用主要在於維護產業活動中的秩序,與專利權的作用主要在於促進產業的發展不同。
2:專利權與專利保護是指一項發明創造向國家專利局提出專利申請,經依法審查合格後,向專利申請人授予的在規定時間內對該項發明創造享有的專有權。發明創造被授予專利權後,專利權人對該項發明創造擁有獨占權,任何單位和個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售和進口其專利產品。未經專利權人許可,實施其專利即侵犯其專利權,引起糾紛的,由當事人協商解決;不願協商或者協商不成的,專利權人或厲害關系人可以向人民法院起訴,也可以請求管理專利工作的部門處理。專利保護採取司法和行政執法「兩條途徑、平行運作、司法保障」的保護模式。本地區行政保護採取巡迴執法和聯合執法的專利執法形式,集中力量,重點對群體侵權、反復侵權等嚴重擾亂專利法治環境的現象加大打擊力度。
3:商號權。即廠商名稱權,是對自己已登記的商號(廠商名稱、企業名稱)不受他人妨害的一種使用權。企業的商標權不能等同於個人的姓名權(人格權的一種)。
知識產權在好幾方面受到法律的限制:
知識產權雖然是私權,雖然法律也承認其具有排他的獨占性,但因人的智力成果具有高度的公共性,與社會文化和產業的發展有密切關系,不宜為任何人長期獨占,所以法律對知識產權規定了很多限制:
第一,從權利的發生說,法律為之規定了各種積極的和消極的條件以及公示的辦法。例如專利權的發生須經申請、審查和批准,對授與專利權的發明、實用新型和外觀設計規定有各種條件(專利法第22條、第23條),對某些事項不授予專利權(專利法第25條)。著作權雖沒有申請、審查、注冊這些限制,但也有著作權法第3條、第5條的限制。
第二,在權利的存續期上,法律都有特別規定。這一點是知識產權與所有權大不同的。
第三,權利人負有一定的使用或實施的義務。法律規定有強制許可或強制實施許可制度。對著作權,法律並規定了合理使用制度。
⑶ 中國的產品為什麼要日本知識產權部門授予被日本知識產權部門授予發明專利權和國內有區別嗎優勢
知識產權的保來護有地域性限源制,要想一項專利或一個商標受到他國保護,權利人還必須到他國以法定程序提出申請,經審核後方可在該國受到法律保護。所以,中國法律只能保護在中國申請並授予的專利、商標等知識產權(依中國加入的國際條約應受保護的知識產權除外,如外國的馳名商標等),若想在日本也受知識產權保護,必須去日本申請。
目前,權利人也可在中國國家知識產權局直接申請他國專利,這是根據世界知識產權組織的PCT項目而簡化的程序,可減少權利人申請的費用和時間。此外,在歐盟內部,權利人還可以選擇注冊歐共體商標或歐共體外觀設計權等知識產權(可惜還沒有歐共體專利權),經申請授予後,在整個歐盟范圍內受到相同保護。
當然,各國之間也可能簽訂有雙邊或多邊條約,在一國獲得的知識產權也同時獲得對方承認和保護,但這不是常態。
⑷ 專利權「授予」和「登記」的區別(專利知識
專利權「授予」是指專利在申請過程中,如果申請人申請的專利符合專利權授予的條件的內話,國家知容識產權局將會給申請人授予專利權。
專利權「登記」是專利授權程序中一項不可缺少的手續。
審查員作出授予專利權的決定後,專利局向申請人發出授予專利權通知書,同時還發出辦理專利登記手續通知書。
申請人於收到本通知之日起2個月內辦理專利登記手續,並按規定繳納下列各項費用。
申請人如果未按期繳足上述各項費用,辦理完登記手續,被視為放棄取得專利權的權力,即不能登記授權。換句話說,只有當申請人按期繳足各項費用,辦理完登記手續後,該專利申請才能被授予專利權。
⑸ 知識產權掃盲:商標,專利,版權到底有什麼區別
區別:
1權利屬來性不同。著自作權具有人身權和財產權雙重屬性;而專利權和商標權只是一種財產權不具有人身權的屬性。
2權利授予的機關不同。著作權的取得自作品創作完成時自動取得,不需要向任何機關申請登記即取得著作權;專利權由國家知識產權局授予;商標權由國家商標局授予。
3保護的條件不同。著作權法保護的作品要求具有獨創性,禁止抄襲和剽竊他人作品;專利權要求授予最先申請人,對申請專利的發明創造要求具有首創性;商標權獲得注冊的前提條件是商標要具有識別性。
4適用領域不同。著作權法保護的作品適用的領域較廣泛,主要涉及文學、藝術和科學領域。而專利權和商標權主要發生在工農業和商業領域中。
5權利保護期不同。著作權的財產權和人身權中的發表權的保護期為作者終生加上死亡後50年,期滿該作品進入公有領域;專利權中發明專利的保護期是20年,實用新型和外觀設計的保護期是10年,自申請之日起計算。商標權的保護期為10年,自核准注冊之日起計算,期滿可以續展,續展的次數不受限制。
⑹ 知識產權可以在不同地域分別行使,權利人可以就相同權利授予多人同時行使 (1分) A. 對 B. 錯
你好。這種可能性是有的,但是非常小。
前提是不同地域的知識產權都歸屬於一個人,在某一個地域不能有其他相同的權利存在。
所以,個人認為,答案應當是B
⑺ 馬來西亞知識產權制度和中國知識產權制度的區別
二者主要的區別就是他們各自所適用的法律不同,發展歷史也不同,但是其主旨都是為了維護公民的權利——知識產權。
在馬來西亞,有關專利保護的主要法律法規包括《專利法》(1983) 和《專利規則》(1986)。根據《專利法》和《專利規則》,申請人可以直接在馬來西亞境內申請專利,一經注冊,專利在馬來西亞全國有效。與其他國家立法相似,馬來西亞也立法規定,具有新穎性、創新性和工業適用性的發明才可申請專利。
根據 TRIPS 協議,在強制許可范圍內,《專利法》允許進口已經在其他國家市場投放的專利產品(同類進口)。出於公共秩序或者道德的原因,馬來西亞政府禁止某些專利的商業開發。《專利法》經過修正後,加入了有關《專利合作協議》的條款,並且允許在強制許可范疇內進口專利產品。
根據 TRIPS 協議,《專利法》規定專利的保護期限為 20 年,從申請之日起開始計算。實用新型的保護期限為 10 年,也是從申請之日起開始計算;根據使用情況,可以連續辦理兩次延期,每次延期 5 年。專利所有人享有專利發明開發權,轉讓權或者傳播權,以及許可協議締約權。
在中國1984年3月12日,六屆全國人大常委會第四次會議通過了《中華人民共和國專利法》。1985年4月1日,即我國專利法實施的第一天,原中國專利局就收到來自國內外的專利申請3455件,被世界知識產權組織譽為創造了世界專利歷史的新紀錄。中國專利法保護發明、實用新型、外觀設計三種創新成果。在大多數國家,專利法僅保護發明,而對實用新型和外觀設計的保護單獨立法。我國將發明、實用新型、外觀設計的保護規定在一部法律中,都稱為專利,是我國專利法立法體制特色之一。
專利法制定後經歷了兩次修改。1992年9月,為更好履行我國政府在中美兩國達成的知識產權諒解備忘錄中的承諾,我國對專利法進行了第一次修改。2000年8月,為了順應我國加入世界貿易組織的需要,對專利法進行了第二次修改。
中國的知識產權制度發展歷史悠久:
知識產權制度在世界上有著悠久的歷史。尤其是各類知識產權中的專利、商標和版權的立法時間最早。其歷史發展大體上可以分為五個階段:
1.萌芽階段(13世紀至14世紀)
這一階段出現了由封建王室賜予工匠或商人的類似於專利的壟斷特權,它為後來知識產權制度的形成打下了基礎。
2.初創和普遍建立階段(15世紀至19世紀末)
在這個階段,世界上第一部專利法、版權法和商標法相繼誕生,如威尼斯共和國的《專利法》(1474年)、英國的《壟斷法》(1623年)、英國的《版權法》(1710年)、法國的《商標法》(1857年)等。19世紀末絕大多數西方資本主義國家都建立了自己的知識產權制度(主要指專利制度、商標制度、版權制度) 。
3.進一步發展階段(19世紀末至20世紀末)
知識產權制度在這一階段的進一步發展主要表現在兩個方面:
縱向發展:即西方資本主義國家的知識產權制度在原有基礎上通過不斷修訂變得更加完善、科學, 尤其是隨著國際知識產權制度(如1883年的《巴黎公約》和1886年的《伯爾尼公約》)的建立,各國知識產權制度呈現從「各自為政」、「 各行其是」到逐步國際化、現代化的特點。在此背景下,各國又簽訂了數量更多的知識產權國際條約(其數量達數十個之多),使得知識產權保護對象逐步增多,知識產權的種類也有所增加。至1970年世界知識產權組織(WIPO)成立時,各國的知識產權制度已登上了一個新的台階。
橫向發展:即知識產權法律制度在資本主義國家外的更多國家得到實行。20世紀後期,社會主義國家開始重視知識產權保護制度。前蘇聯和東歐國家也都制定了自己的專利法、商標法、版權法等。此外,第二次世界大戰結束後廣大已經取得獨立的發展中國家為了發展民族經濟也都實行了專利等知識產權制度。20世紀80年代起,我國也開始制定知識產權立法,加入了世界知識產權制度國家的行列。當然,在許多方面社會主義國家及發展中國家與資本主義國家的知識產權制度存在著一定的差異,如前蘇聯和大多數東歐國家實行發明人證書制度和專利制度混合的發明保護制度(即所謂的「雙軌制」),規定取得發明人證書後,發明權歸國家所有,發明人只取得一定獎勵,不能拒絕國家批準的其他人使用該發明。又如部分獨立的發展中國家實行「 輸入專利」(Patent of Impor tation)和「確認專利」(Patent of Confirmation)等制度,由於這類專利是在外國(原宗主國)有效專利的基礎上授予的,本國專利局一經登記即可確認並獲得。這種專利制度帶有很大的依賴性,實際上並沒有建立本國完全獨立的專利制度。
4.知識產權制度與貿易掛鉤的階段(20世紀末至今)
隨著科技的發展,國際貿易中商品知識、技術含量增加,各國尤其是發達國家為了取得和保持市場優勢地位,開始重視國際貿易中的知識產權保護問題。一些國家不僅注意提高本國知識產權立法和執法水平,同時還設法利用國內立法以及簽訂或修改國際公約和條約來迫使其他國家提高知識產權保護水平。這一階段最引人注目的發展是以美國為首的發達國家極力推動訂立的《關稅與貿易總協定》(1995年起為世界貿易組織所替代)體系內的《與貿易有關的知識產權協議》(TRIPS)。TRIPS的誕生,不但進一步擴大了知識產權保護對象的范圍,而且還提出了世界貿易組織成員必須達到的最低保護要求,這在相當大的程度上使得原來差異較大的各國知識產權制度統一到了同一個最低保護標准上,它對今後世界知識產權制度乃至各國經濟貿易關系的進一步發展產生了極其深刻的影響。
⑻ 中外企業知識產權法務有啥不一樣,想入行選哪個
(1)無形財產權。(2)確認或授予必須經過國家專門立法直接規定。(3)雙重性:既有回某種人身權(答如簽名權)的性質,又包含財產權的內容。但商標權是一個例外,它只保護財產權,不保護人身權。(4)專有性:知識產權為權利主體所專有。權利人以外的任何人,未經權利人的同意或者法律的特別規定,都不能享有或者使用這種權利。(5)地域性:某一國法律所確認和保護的知識產權,只在該國領域內發生法律效力。(6)時間性:法律對知識產權的保護規定一定的保護期限,知識產權在法定期限內有效。