⑴ 未發表的作品也有著作權嗎
根據《著作權法》第2條規定:「中國公民、法人或者非法人單位的作品,不論回是否發答表,依照本法享有著作權。」據此,未發表的作品也有著作權,不得侵犯。
.著作權是依據作品而產生的,只要作品一產生,著作權也就相應產生。
.未發表的作品同樣凝聚著作者的腦力勞動和創作成果,作者的勞動也應得到法律的肯定和保護。
.著作權的內容中有一部分就是針對未發表作品的。如發表權就是指作者決定是否將作品公之於眾的權利。
⑵ 著作權的時間限制是多長呢
1、作者為公民的,其保護期為作者有生之年加死亡後50年。版合作作品的權保護期為作者終生加死亡後50年,從最後死亡者的死亡時間起算。2、法人作品,保護期自作品首次發表後50年。未發表,創作完成50年。3、電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品、攝影作品,保護期自作品首次發表後50年。未發表,創作完成50年。4、作者身份不明的作品保護期為50年,但作者身份一經確定則適用一般規定。5、出版者的版式設計權的保護期自首次出版後10年。6、表演者享有的表明身份;保護表演形象不受歪曲等保護期不受限制;其他自該表演發生後50年。7、錄音錄像製作者許可他人復制、發行、出租、通過信息網路向公眾傳播其錄音錄像製品的權利的保護期自首次製作完成後50年。8、廣播電台、電視台享有轉播、錄制、復制自首次播出後50年。
⑶ 什麼是著作權
著作權亦稱版權,是指作者對其創作的文學、藝術和科學技術作品所享有的專有權利。著作權是公民、法人依法享有的一種民事權利,屬於無形財產權。
著作權法中的人身權不同於民法概念上的人身權。這種權利是與作者人身密不可分的。中國的著作權法規定,法人或非法人單位可以成為著作權的主體,這自然也就承認法人或非法人單位可以享有人身權。但這個問題在世界各國的版權法中存有很大的不同。
大多數保護作者人身權的國家,在版權法中規定只有自然人才能成為作者,也就是只有自然人才能享有人身權。因為人身權是作者人格的一種反映,而承認法人有意志則是近些年的事情。
(3)著作權未生產擴展閱讀:
國內最早由來
中文最早使用「著作權」一詞,始於中國第一部的著作權法律《大清著作權律》。清政府解釋為:「有法律不稱為版權律而名之曰著作權律者,蓋版權多於特許,且所保護者在出版,而不及於出版物創作人;又多指書籍圖畫,而不是以賅刻模型等美術物,故自以著作權名之適當也。」
此後中國著作權法律都沿用這個稱呼。如今華人社會通常還是使用版權一詞,不過大陸地區及台灣地區對於著作相關權利的正式稱呼均已不再使用版權。
在中華人民共和國境內,凡是中國公民,法人或者非法人單位的作品,不論是否發表都享有著作權;外國人的作品首先在中國境內發表的,也依著作權法享有著作權;外國人在中國境外發表的作品,根據其所屬國與中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約享有著作權。
⑷ 《著作權法》規定:文字作品著作權的產生是作品完成時。請問未完成的著作沒有著作權嗎有哪些保護措施
未完成的著作的抄完成部分具有著作權,比方說一本小說有15章,寫完了前14章,那麼前14章就是具有著作權的,但相對於這本小說來講,不完整,暫不能申請包括15章在內的著作權,只能申請只有14章的著作權。這從側面反應了著作權保護的有形式的作品,而不是想法。山東省版權服務中心
⑸ 未取得軟體著作權登記怎麼辦
我們大家都知道,著作權屬於我們的基本民事行為權利。現在,國民的文化素質不斷提高,大學生已經並不稀奇,從而出現了一批熱愛科技的積極進步的青年,他們熱衷於鑽研軟體,研究科技,但是,製作研發軟體也屬於著作權,我們稱之為軟體著作權,如果未取得軟體著作權登記怎麼辦?未取得軟體著作權登記怎麼辦一、登記申請第七條申請登記的軟體應是獨立開發的,或者經原著作權人許可對原有軟體修改後形成的在功能或者性能方面有重要改進的軟體。第八條合作開發的軟體進行著作權登記的,可以由全體著作權人協商確定一名著作權人作為代表辦理。著作權人協商不一致的,任何著作權人均可在不損害其他著作權人利益的前提下申請登記,但應當註明其他著作權人。第九條申請軟體著作權登記的,應當向中國版權保護中心提交以下材料:(一)按要求填寫的軟體著作權登記申請表;(二)軟體的鑒別材料;(三)相關的證明文件。第十條軟體的鑒別材料包括程序和文檔的鑒別材料。程序和文檔的鑒別材料應當由源程序和任何一種文檔前、後各連續30頁組成。整個程序和文檔不到60頁的,應當提交整個源程序和文檔。除特定情況外,程序每頁不少於50行,文檔每頁不少於30行。第十一條申請軟體著作權登記的,應當提交以下主要證明文件:(一)自然人、法人或者其他組織的身份證明;(二)有著作權歸屬書面合同或者項目任務書的,應當提交合同或者項目任務書;(三)經原軟體著作權人許可,在原有軟體上開發的軟體,應當提交原著作權人的許可證明;(四)權利繼承人、受讓人或者承受人,提交權利繼承、受讓或者承受的證明。第十二條申請軟體著作權登記的,可以選擇以下方式之一對鑒別材料作例外交存:(一)源程序的前、後各連續的30頁,其中的機密部分用黑色寬斜線覆蓋,但覆蓋部分不得超過交存源程序的50%;(二)源程序連續的前10頁,加上源程序的任何部分的連續的50頁;(三)目標程序的前、後各連續的30頁,加上源程序的任何部分的連續的20頁。文檔作例外交存的,參照前款規定處理。第十三條軟體著作權登記時,申請人可以申請將源程序、文檔或者樣品進行封存。除申請人或者司法機關外,任何人不得啟封。第十四條軟體著作權轉讓合同或者專有許可合同當事人可以向中國版權保護中心申請合同登記。申請合同登記時,應當提交以下材料:(一)按要求填寫的合同登記表;(二)合同復印件;(三)申請人身份證明。第十五條申請人在登記申請批准之前,可以隨時請求撤回申請。第十六條軟體著作權登記人或者合同登記人可以對已經登記的事項作變更或者補充。申請登記變更或者補充時,申請人應當提交以下材料:(一)按照要求填寫的變更或者補充申請表;(二)登記證書或者證明的復印件;(三)有關變更或者補充的材料。第十七條登記申請應當使用中國版權保護中心制定的統一表格,並由申請人蓋章(簽名)。申請表格應當使用中文填寫。提交的各種證件和證明文件是外文的,應當附中文譯本。申請登記的文件應當使用國際標准A4型297mmX210mm(長X寬)紙張。第十八條申請文件可以直接遞交或者掛號郵寄。申請人提交有關申請文件時,應當註明申請人、軟體的名稱,有受理號或登記號的,應當註明受理號或登記號。應該是在申請過程中有某項流程沒有走完,或者提交申請的證件不全面,因此,在申請軟體著作權的時候,應該事先了解申請的條件,需要哪些證件、文件,免得申請不過關,從而影響軟體的研發與上市,甚至影響到公司利益。
⑹ 如軟體著作權一直未登記有什麼後果
想要讓法律更好地保護自己的著作權就必須按照法定流程去國家機關處登記,尤其是在軟體開發方面的著作權就更加被公眾所重視,但並不是所有的軟體開發者都會有這個法律意識去及時登記的。下面一起來看看如軟體著作權一直未登記有什麼後果?如軟體著作權一直未登記有什麼後果一、如軟體著作權一直未登記有什麼後果?不是必須登記,不過軟體著作權所保護的是源代碼,一般認為誰持有源代碼,誰即是著作權人。由於源代碼的可復制性,不象復制紙質材料那樣可以區分原始與復製件,假使源代碼保密不嚴,就很難區分著作權人。軟體著作權登記需要支付一定的登記費用的,而且登記的程序比較煩瑣。不過,軟體著作權登記盡管不再是強制性的要求,但是著作權登記還是有很強的現實意義。1、作為軟體得到重點保護的依據《國務院〈鼓勵軟體產業和集成電路產業發展若干政策〉的通知》第三十二條規定:國務院著作權行政管理部門要規范和加強軟體著作權登記制度,鼓勵軟體著作權登記,並依據國家法律對已經登記的軟體予以重點保護。2、作為稅收優惠的依據根據《國務院〈鼓勵軟體產業和集成電路產業發展若干政策〉的通知》及財政部、國家稅務總局的相關文件,國家對已經登記的軟體將會予以重點保護,並享受有關稅收、知識產權、融資、進出口、人才吸引等若乾的優惠政策。3、作為技術出資入股《關於以高新技術成果出資入股若干問題的規定》規定計算機軟體可以作為高新技術出資入股,而且作價的比例可以突破公司法20%的限制達到35%。現在有的地方更規定軟體可以作價100%以技術出資的規定。不過一般都要求軟體著作權應當取得登記。4、作為申請科技成果的依據科學技術部關於印發《科技成果登記辦法》的通知第八條規定:辦理科技成果登記應當提交《科技成果登記表》及下列材料:(一)應用技術成果:相關的評價證明(鑒定證書或者鑒定報告、科技計劃項目驗收報告、行業准入證明、新產品證書等)和研製報告;或者知識產權證明(專利證書、植物品種權證書、軟體登記證書等)和用戶證明。這里的登記可以理解為著作權的登記,其他部委也有類似規定,以軟體申請技術成果應當遞交軟體登記證書。除此之外,軟體著作權登記還有更為現實的意義,就是享有軟體著作權證明作用。軟體由一系列的代碼組成,稱為源代碼,其可以無限制的復制。軟體著作權所保護的是源代碼,一般認為誰持有源代碼,誰即是著作權人。由於源代碼的可復制性,不象復制紙質材料那樣可以區分原始與復製件,假使源代碼保密不嚴,就很難區分著作權人。如果盡早進行著作權登記,取得《軟體著作權登記證書》,這就是初步的權利證明,在發生軟體著作權爭議時,《軟體著作權登記證書》是主張軟體權利的有力武器,同時是向人民法院提起訴訟、請求司法保護的最好證據,而對方要證明《軟體著作權登記證書》並非真正軟體著作權人,在舉證上具有相當大的難度。在進行軟體著作權貿易時,《軟體著作權登記證書》作為權利證明,也有利於交易的順利完成。
⑺ 中華人民共和國法律對著作權有什麼規定嗎
著作權的客體是作品,但並非作品中的任何要素都受到著作權法的保護.
著作權法保護思想的表達而不保護思想本身。
若被訴侵權作品與權利人的作品構成實質性相似,應當是表達構成實質性相似。
什麼是表達?
表達不僅指文字、色彩、線條等符號的最終形式,當作品的內容被用於體現作者的思想、情感時,內容也屬於受著作權法保護的表達,但創意、素材或公有領域的信息、創作形式、必要場景和唯一或有限表達則被排除在著作權法的保護范圍之外。
劇本和小說均屬於文學作品,文學作品中思想與表達界限的劃分較為復雜。文學作品的表達既不能僅僅局限為對白台詞、修辭造句,也不能將文學作品中的主題、題材、普通人物關系認定為著作權法保護的表達。
文學作品的表達,不僅表現為文字性的表達,也包括文字所表述的故事內容,但人物設置及其相互的關系,以及由具體事件的發生、發展和先後順序等構成的情節,只有具體到一定程度,即文學作品的情節選擇、結構安排、情節推進設計反映出作者獨特的選擇、判斷、取捨,才能成為著作權法保護的表達。
案例-瓊瑤《梅花烙》與於正《宮鎖連城》的判決
瓊瑤方面,上訴時概括了於正抄襲的21個主要情節。最終法院判決確認了其中的9個主要情節,存在實質性相似,並認定劇本《宮鎖連城》作品涉案情節與原告作品劇本《梅花烙》及小說《梅花烙》的整體情節具有創作來源關系,構成對劇本《梅花烙》及小說《梅花烙》改編的事實。用通俗的話來說,抄襲情況屬實,於正方面需向瓊瑤方面賠償500萬並公開道歉。
情節1——偷龍轉鳳,是法院認定為抄襲的情節之一。讓我們以此為例,來探索著作權法中思想和表達的界限。
(1)偷龍轉鳳,如果該情節概括到了「偷龍轉鳳」這一標題時,屬於思想
(2)如果該情節概括到了「福晉無子,側房施壓,為保住地位偷龍轉鳳」,仍然屬於思想
★(3)但對於原審判決所認定的包含時間、地點、人物、事件起因、經過、結果等細節的情節,則可以成為著作權法保護的表達,且不屬於唯一或有限表達以及公知領域的素材。
陳喆(瓊瑤本名)對於情節1中的設計足夠具體,可以認定為著作權法保護的表達,具體是福晉連生三女無子,王爺納側福晉地位受到威脅後,計劃偷龍轉鳳,生產當日又產一女,計劃實施,棄女肩頭帶有印記,成為日後相認的憑據,該情節設計實現了男女主人公身份的調換,為男女主人公長大後的相識進行了鋪墊,同時該情節也是整個故事情節發展脈絡的起因,上述細節的設計已經體現了獨創性的選擇、安排。
(4)雖然與余征抽象概括的第4、5層級相比,原審判決中對於情節的認定未概括某些細節,如如眉挑釁映月、將軍親臨佛堂施壓等,但並未影響該情節屬於表達的判斷。
什麼是公知素材?
在法院判決中,有3個情節被判為公知素材,相關情節安排不具有獨創性,不在著作權保護范圍內。分別為情節6「棄女失神,養親勸慰」、情節14「納妾」、情節17「福晉詢問棄女過往,誓要保護女兒」。
對於其他作者來說,也有啟發意義,值得探索一二。這些情節內容來看,基本基於社會現實、歷史風俗和人之常情。沒有獨創的表達,不在著作權保護范圍內。
上訴成功的重要關鍵
a.人物關系對比圖
b. 相似情節比對表
c.情節排布與推演過程(如果基本排布及推演過程一致,部分情節順序差異如果不引起作品涉案情節內在邏輯和情節推演的根本變化,則仍然是實質相似的)
d.不尋常的細節設計同一性 (原被告作品均提及福晉此前連生三女,但後續並未對該三女的命運做出後續安排和交代。)
e. 受眾對兩個作品相似性的感知 (在案件中,某網站的觀眾調查也被法院列作參考。有極高比例的觀眾認為宮鎖連城與梅花烙高度相似。)
這些都是在侵權認定中衡量的關鍵因素,作者們在維權時可以充分利用。
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⑻ 作者未聲明著作權的作品的著作權歸屬如何
需要經過他的同意
⑼ 關於版權(著作權)的幾個問題!
你想得很多,多數是對可能發生事情的猜測,現在不必太多擔憂這些,那些具體的基本問題,都有相應的規定
先簡單回答兩句,具體的再補吧
既然你做的是電子產品,電子產品是可以申請專利的,同時你也可以單獨申請集成電路布圖設計權,也可以把電路設計圖作為產品設計圖申請著作權
如果你的產品或電路圖能授予相應權利,你所說的將來使用中的原創假冒判斷侵權之類的問題,就迎刃而解了
分開來說
關於你的最重要的那個問題,因為著作權主旨是鼓勵創作,只要作品是申請人自己創作的,就可以獲得保護,不要求獨創性,你的電子線路圖,只能作為產品設計圖申請著作權。而著作權法中的復制,主要傾向於形式方面,就是說著作權只能保護別人在圖紙這個層面上的一些侵權行為,比如別人發表或出版你的設計圖,毫無疑問是侵犯你的著作權。但有人用跟你一樣的電路圖,生產出產品來,是一種工業生產行為,實際上,不屬於著作權法里所說的復制行為,在這個層面上,你很難得到保護。
著作權登記的審查沒你想的那麼嚴格,實務中主要是在時間上做一個確定。登機了以後,別人能提供在你之前自己已經創作出相同作品的證據,就撤銷你的登記證而已。
既然你都有具體產品,為什麼只局限於電路圖呢?電子產品是可以申請專利的,發明或實用新型,看你產品的情況了。如果你的產品獲得了專利,別人再生產相似的,就是侵權了。你申請專利時,需要提供說明書等等,證明你的創造思路等,你需要自己查一下在先有沒有類似的產品已經獲得專利,但你不需要向專利局證明你是第一個,如果有人認為他在先你在後,由他來提異議,證明他在你之前。如果獲得了專利權,那麼以後有人生產相似的產品,你可以起訴侵權,比對雙方產品,自然需要比對線路圖的異同。
關於布圖設計權的保護呢,對上面兩者都有涉及,無論別人是復制圖紙,還是生產成產品,你都可以受到保護