「知識產權不侵權之訴」應當等同於「知識產權不侵權確認之訴」。
本來就只有三種民事訴訟:請求之訴、確認之訴和形成之訴。
你之所以找到這兩種稱呼,可能是由於翻譯的原因。
最高院用的是「確認不侵權之訴」。
B. 如何避免知識產權侵權,知識產權侵權訴訟應滿
您好,對於一個成體系的企業來講,可以完善以下方面:
1、建立知識產權專職部門
為事前避免發生知識產權侵權糾紛,應在設計開發新技術及產品之前,做好完整的相關專利技術檢索分析,以了解現存的糾紛風險。此部分因涉及公司的經營策略,必須嚴格保密,應由公司內部專業人員負責,但為求周延妥當,也應視情況考慮委託外部專業機構再行鑒定確認公司的技術檢索分析結果。因此,公司應建立知識產權管理與策略規劃的專責部門,以處理前述相關事宜。
2、做好知識產權布局
企業要發展自身的核心技術s,擁有自己的專利,同時也要尊重他人的專利。企業在國際化市場競爭中要了解專利的商業效用,國際間知識產權糾紛的背後實際是市場壁壘的設置手段,以及商業利益享有的爭奪。建立與知識產權相應的商業與技術的企業評估體系,並建立先期防範資源,包括市場、技術、法律等多方面的應對資源,應建立與知識產權方面的權威公共共享法律資源平台,為企業在國際化進程中的專利糾紛提供及時、可信的法律支持。
對於企業發展有著重大意義的由國外企業掌握的先進技術,應當取得權利人的授權許可。企業引進技術的目的不能只是照樣畫葫蘆地去使用它,應當以這些技術為基礎,積極創新,建立後發優勢,做好自己的知識產權布局。
但國外企業已有知識產權布局並不意味著中國企業只能在國外企業的領跑下跟著它們跑,因為國外企業已有的知識產權布局不可能包羅萬象,中國企業完全可以在現有技術中找到適於自身發展的細分產品市場,突破國外企業的知識產權布局,使自己成為該市場的領跑者。企業應當有針對性地建立自身的專利庫,了解與企業發展有關的世界知識產權狀況,未雨綢繆。
科學技術的不斷更新發展,也讓世界各國加強了對知識產權的保護。但是,實踐中,仍然不可避免的會發生侵犯他人知識產權的事件,此時該如何來規避知識產權侵權,對企業來講就很重要。具體的規避措施大家可以從上文中進行具體了解。
C. 知識產權不侵權確認之訴的受理條件
作為侵權之訴的延伸,確認不侵犯知識產權之訴在地域管轄方面仍然適用侵內權之訴的相關容規定,即民事訴訟法第二十九條,因侵權行為提起的訴訟,由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。除此之外,還須參照《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十八條的規定的前提條件,即「權利人向他人發出侵犯專利權的警告,被警告人或者利害關系人經書面催告權利人行使訴權,自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發出之日起二個月內,權利人不撤回警告也不提起訴訟,被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的,人民法院應當受理。」此原則目前在受理商標、著作權等其他知識產權糾紛案件中也普遍參考適用。
也就是說,「人民法院受理當事人提起的確認不侵權之訴,應以利害關系人收到警告,而權利人未在合理期限內依法啟動糾紛解決程序為前提」。
D. 知識產權不侵權確認之訴的介紹
知識產權不侵權確認之訴是一種確認之訴,要求法院確認實體法律關系。
E. 知識產權不侵權確認之訴的概念
因知識產權權利人的侵權警告函,他與不特定的義務人之間,原本存在的正常法律關系,處於不明確狀態。在快速化、復雜化、高度化的現代社會中,法律關系的不明確,將導致經濟、社會的重大損害。所以企業在收到侵權警告函時,就應當靈活運用確認訴訟的預防性機能,先請求法院進行不侵權的確認,盡量減少損失。[1]
知識產權不侵權確認之訴在我國是一種新興的訴訟類型,和其他新生事物一樣,人們認知它需要一個過程。 2002年7月12日,最高人民法院民事審判第三庭作出的《關於蘇州龍寶生物工程實業公司與蘇州郎力福公司請求確認不侵犯專利權糾紛案的批復》,被認為是我國知識產權不侵權確認之訴的最早法律依據。但是,該批復並沒明確表示出不侵權之訴制度設計的目的,這也導致後來法院對此類案件的處理產生了分歧。2008年4月1日起施行的《民事案由規定》,其中的第152個案由確定為確認不侵權糾紛,而且最高法院將此類糾紛定義為「利益受到特定知識產權影響的行為人,以該知識產權權利人為被告提起的,請求確認其行為不侵犯該知識產權的訴訟。」至此,確認不侵權糾紛才作為三級案由正式被最高人民法院所認可。[2]
在國際上,知識產權不侵權確認之訴,是應對侵權亂訴的普遍手段,是侵權警告函收受方,進行主動反擊的有利武器。發達國家制定各種各樣的知識產權法保護其企業的知識產權,企圖以此壟斷市場,遏制發展中國家的發展,並從中牟取利益。而與此同時,發展中國家的經濟發展舉步維艱。在現實生活中,權利人還經常發出侵權警告函,意圖捏造、散布虛偽事實,損害競爭對手的商業信譽、商品聲譽,進行不正當競爭,發展中國家的企業該如何應對?大多數時候企業只是想到進行不正當競爭之訴,而不正當競爭需以主觀上故意、行為上捏造和散布虛偽事實、結果上損害競爭對手商業信譽為條件,現實生活中大多數侵權警告函都不符合該條件。而這個時候,知識產權不侵權確認之訴是防止權利人濫用知識產權的重要手段。
知識產權不侵權確認之訴除了與知識產權法有不可分割的關系,還與很多其他的法律法規息息相關。企業利用知識產權壟斷市場,與反壟斷法有關。為了防止其他企業搶占市場,隨意發出侵權警告函,損害競爭對手的商業信譽、商品聲譽,進行不正當競爭,與反不正當競爭法有關。企業為了利益,任意排放污染物,與環境保護法有關;不善待勞動者,與勞動法有關。有時候需要跨國訴訟,與國際法和國際條約有關。
[1]張衛平:《訴訟架構與程式――民事訴訟的法理分析》[M],清華大學出版社,2000,242
[2]張玉敏主編:《知識產權與市場競爭》[M],法律出版社,2005
F. 知識產權盜版構成起訴條件有哪些量刑的有什麼法律規定
一、保護知識產權相關法律方面的若干規定
中國把保護知識產權作為改革開放和社會主義法制建設的重要組成部分。隨著我國現代版權保護制度的建立,新聞出版、廣播影視、文學藝術、文化娛樂、廣告設計、計算機軟體和信息網路等相關產業迅速發展,促進了國民經濟的發展。加強知識產權版權保護,加快以智力資源和智力成果為基礎的產業發展,已成為推進經濟和社會發展的重要途徑。現代版權保護制度通過對人類智力創造成果從產權的角度予以法律保障,有效地維護了文學、藝術和科學創造者的合法權益,極大地激勵了人們的創作活動,為促進經濟建設和科學文化事業的繁榮與發展發揮了重要作用。
什麼是知識產權?知識產權是一種無形財產權。它是通過人們創造性的智力勞動獲得的,是由智力勞動者對其成果依法享有的一種權利。這種權利包括人身權利和財產權利,也稱為精神權利和經濟權利。加強版權保護,維護著作權人的合法權益,是開展知識產權保護的重要工作。什麼是侵權?著作權法所稱的侵權行為是指違反著作權法的規定,侵害他人依著作權法所享有的人身權或財產權。《中華人民共和國著作權法》明確了保護文學、藝術和科學作品作者的著作權及有關的權益。中國著作權法規定,對於未經著作權人許可發表其作品的;使用他人作品未按規定支付報酬的,應當停止侵害、賠禮道歉和賠償損失等民事責任。對於剽竊、抄襲他人作品的;未經著作權人許可,以營利為目,復制發行其作品的;出版他人享有專有出版權的圖書的,根據情況應當承擔民事責任,並由著作權行政管理部門給與沒收非法所得、罰款等行政處罰。對於侵犯著作權以及與著作權有關權益的行為,當事人可以向人民法院起訴。對於那些嚴重危害社會秩序,侵害著作權人及其他權力人合法權益的違法行為,情節嚴重構成犯罪的,可根據有關法律,對侵權犯罪的行為追究刑事責任。
二、打擊非法盜版,維護著作權人的合法權益
在我國知識產權版權保護領域中實行以司法保護為主,行政保護為輔的版權保護體系。我國知識產權版權方面基本權利的維護,很多要依靠民事訴訟來實現。各種侵權盜版行為作為違背社會文明基本准則的一種不良文化現象,伴隨著經濟文化的發展愈演愈烈,打擊侵權盜版的活動不斷引起社會廣泛關注。
2012年,榮獲諾貝爾文學獎的莫言的文學作品被盜版的圖書頻現,引發權利人維權呼聲。莫言榮獲諾貝爾文學獎在國內掀起一輪購書、讀書熱潮,這使得一些不法分子受利益驅使鋌而走險,未經許可非法印刷、批發和銷售莫言作品,一些網站非法提供下載莫言作品。嚴厲打擊熱播、熱銷作品的侵權盜版行為,是對內的需要,也是對外的需要。這些作品如果保護不好,會影響我國的國際形象。現在出版單位和著作權人越來越注重保護自己的合法權益。通過對莫言作品的維權,使全社會進一步提高了版權保護意識。國家版權局、新聞出版總署不斷開展「掃黃打非」活動,對出版物印製環節源頭治理和銷售市場清理規范。在打擊非法盜版的過程中,法律手段作為最後一道防線是一種事後的懲罰和補償,關鍵還是要靠全社會大眾的覺悟和監督,共同打擊侵權盜版,維護著作權人的合法權益。
在打擊侵權盜版方面,中國一貫堅持「有法可依,有法必依,執法必嚴,違法必究」的法制原則。在對網上一直受大眾關注的「天線視頻」網站侵權案件的法律判決就是很好的例子。該網站以免費向公眾提供高清影視節目在線觀看、互動和搜索為主要經營業務,而且很多影片是屬於未經權利人許可侵權播放的。因此,該網站涉嫌侵犯信息網路傳播權的犯罪行為。2012年7月份北京朝陽區法院通過審理作出判決,認定該網站主辦單位北京賽金傳媒科技有限公司犯有侵犯著作權罪,判處該網站法人代表陳某有期徒刑4年,並處罰金5萬元。網站的其他負責人也做了相應的判決與罰金。這起案件是我國以涉嫌侵犯信息網路傳播權罪追究刑事責任的第一起完整、典型的重大網路侵權案件。其涉案作品之多、侵權規模之大、均為我國歷年版權案件之最。此案件的成功查處,打擊震懾了網路侵權盜版犯罪行為,使網站視頻侵權現象得到了有效的遏制。
三、形成保護知識產權的良好社會氛圍,提高公眾維權意識
隨著我國每年以出版行政部門為主導的開展「掃黃打非」集中行動中,有效遏制各種侵犯知識產權的犯罪行為,制售侵權盜版的勢頭得到控制。但不容忽視的是依然有一些人侵害著作權人的合法權益。隨著互聯網的發展,網路環境下傳播侵權盜版現象逐漸增多,侵犯著作權犯罪的類型也多種多樣。在網上侵犯知識產權犯罪活動中,不法分子的犯罪手段更加狡猾隱蔽,涉及的地域更加廣泛。為此,僅靠「掃黃打非」部門徹查、嚴懲顯然還不夠,這需要調動全社會大眾的參與,引導公眾自覺加入到「打非」行列中來。相關部門要加強法制宣傳教育,通過網路、電視、報紙等登載侵犯知識產權案例,使公眾認識到盜版之害。讓社會公眾參與知識產權的保護工作,形成「盜版人人喊打」的勢頭。「掃黃打非」工作,要強化日常監管。清查市場和監管網路,增強技術手段,提高監管水平。要管理好印刷企業,開展印刷企業專項治理行動。嚴查運輸環節,深入檢查公路、鐵路、航空等。要開展對互聯網、手機媒體傳播淫穢色情和低俗信息的專項治理行動。中國政府連續開展的打擊網路侵權盜版專項行動之一的「劍網」行動,重點領域是網路音樂、網路游戲、網路文學、網路影視、網路軟體等。還有「雙打」專項工作也對侵權盜版活動形成了有效震懾。打擊侵權盜版行為,不僅需要公安、執法等部門的努力,也需要權利人的配合。維權是手段,推動作品傳播和促進產業發展才是目的。要引導社會力量大規模打擊盜版,對侵權採取民事訴訟、行政舉報和刑事報案等方式,多角度動員依靠所有力量打擊侵權盜版行為。四、關於打擊侵權盜版,保護知識產權方面的思考
如何更加有效地打擊侵權盜版行為,維護經濟、文化秩序和法律尊嚴,以加強精神文明建設。要提高人們的職業道德,以德經營,使百姓增長維權、自保能力,拒絕盜版,揭發檢舉不法行為。建議有關部門加大打擊力度,侵權的行為應承擔法律責任,大眾依法享有智力成果權。要尊重自己、他人的權利。知法守法,依法辦事,當合法權力被侵害時應依法維護。
近年來社會上凡有轟動事件、焦點事件發生後,大家一窩蜂地仿製、仿冒,搭便車,搶占市場。這種跟風現象的背後有投機心理。人們早已知道利用知識產權來闖市場、搞經濟了。國內企業既要發展具有自主知識產權的主導產業、技術、產品和品牌,獲得企業發展的空間與市場,也要正視發達國家在經濟、科技和知識產權方面的優勢以及對我國形成的壓力。研究國際公約和他國法律,以純熟的司法對策應對。
保護知識產權工作是一項長期而艱巨的任務,也是一個全球性的問題。「誰動了你的知識產權?」微軟的比爾・蓋茨曾提及中國的盜版問題,起訴過多家使用盜版微軟軟體的中國企業。盜版經營活動猖獗,主要原因是盜版經營可獲暴利。文化行政處罰數額偏低,有些法規操作性不強所致。希望有關部門在打擊盜版時沒收盜版經營者進行違法經營活動的主要專用工具、設備。目前在處理盜版經營活動的法律法規中,一般是以非法所得作為處罰基數,有的違法盜版者因為無法認定其非法所得金額得不到行政處罰,使盜版經營者鑽了政策的空子僥幸逃脫。僅沒收非法出版物難以起到震懾違法經營活動的效果,對打擊盜版經營活動不利。對於盜版違法經營者要使其無利可圖,真正從源頭上杜絕侵權盜版的行為發生。
目前,圖書盜版制假技術亂真,市場上流通的盜版圖書印刷復製品,普通人僅憑感官很難識別。筆者認為,政府版權部門設定些盜版出版物的專業鑒定機構,以保證著作權人的合法權益。現在互聯網已全面滲透到社會生活的各個領域,對人們的工作和生活方式影響廣泛。數字網路技術的信息海量、傳播迅速、復制容易、傳輸隱蔽等特點,也給現有的版權法律制度、管理體制帶來了沖擊和挑戰。互聯網侵權盜版是世界各國面臨的難題。我國現行法律規定的侵權懲罰手段及措施力度不夠,因此還需要提高處罰標准,增加懲戒手段。要嚴厲打擊盜版,健全和完善保護正版。改進市場管理方法,學習國外先進管理方法,建立嚴格有序的市場運行模式,不讓盜版者有利潤空間。
中國的經濟迅速發展,人們的精神和物質生活提高了,而法制觀念和正版意識相對滯後,這就要求政府和企業對打擊盜版的投入要增加。現在買正版享受的服務與買盜版的差別不大。要讓買正版的消費者能享有更多更好的服務,要求企業和銷售者完善服務體系。另外,正版產品的價格太貴是盜版猖獗的主要原因。要在出版、印刷、發行、銷售和網路幾個方面聯合起來,在速度、時間和發行手段上找到抵制盜版的辦法。互聯網讓世界變得越來越小,知識產權的侵權也更加全球化。網路犯罪是一種無國界的犯罪。一旦發現侵權盜版的線索必須快速追蹤,否則這些數據就會消失或者伺服器會轉移。要成立版權侵權調查取證服務機構,使權利人的證據收集更加合法、容易被法院採信。打擊侵權盜版的目的是為了保護知識產權,這關繫到權利主體的人身、財產權利和社會經濟秩序的穩定。
G. 知識產權侵犯投訴不做處理會有什麼後果
法律法規:
第二百一十三條未經注冊商標所有人許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。
第二百一十四條銷售明知是假冒注冊商標的商品,銷售金額數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;銷售金額數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。
第二百一十五條偽造、擅自製造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的注冊商標標識,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。
第二百一十六條假冒他人專利,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。
第二百一十七條以營利為目的,有下列侵犯著作權情形之一,違法所得數額較大或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;違法所得數額巨大或者有其他特別嚴重情節的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金:
(一)未經著作權人許可,復制發行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟體及其他作品的;
(二)出版他人享有專有出版權的圖書的;
(三)未經錄音錄像製作者許可,復制發行其製作的錄音錄像的;
(四)製作、出售假冒他人署名的美術作品的。
第二百一十八條以營利為目的,銷售明知是本法第二百一十七條規定的侵權復製品,違法所得數額巨大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。
第二百一十九條有下列侵犯商業秘密行為之一,給商業秘密的權利人造成重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;造成特別嚴重後果的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金:
(一)以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密的;
(二)披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業秘密的;
(三)違反約定或者違反權利人有關保守商業秘密的要求,披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業秘密的。
明知或者應知前款所列行為,獲取、使用或者披露他人的商業秘密的,以侵犯商業秘密論。
本條所稱商業秘密,是指不為公眾所知悉,能為權利人帶來經濟利益,具有實用性並經權利人採取保密措施的技術信息和經營信息。
本條所稱權利人,是指商業秘密的所有人和經商業秘密所有人許可的商業秘密使用人。
第二百二十條單位犯本節第二百一十三條至第二百一十九條規定之罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照本節各該條的規定處罰。
侵犯知識產權罪:
侵犯知識產權罪的客觀要件表現為未經權利人同意,侵犯他人專有權利,違法所得數額較大或者情節嚴重的行為。其特徵表現為:
無權源
首先,行為人之行為無權源,即其行為未經權利人同意或授權。根據我國專利法、商標法的有關規定,專利和注冊商標可以通過合法的行使轉讓,權利人還可以同意第三人使用和享受該權利。因此,專利權人和注冊商標權人同意他人使用和享受該權利時,即使程序上不符合法律規定,也只是一般的違法行為,不成立犯罪。只有未經權利人同意,違背了權利人意願的行為,才可能是犯罪。當然上述行為往往有例外限制,如存在著作權的限制或強制授權等,即使行為人之行為未獲得權利人的同意也應視為有正當權源。
專有權利
其次,行為主要侵犯了他人的專有權利,在某些場合下則可能表現為對行政法規范的侵犯和違反。犯罪行為基本表現形式上,只能是作為,即行為人採取了積極的動作而違反刑法的規定。侵犯知識產權罪只能由作為構成,不作為不可能構成侵犯知識產權罪。
最後,侵犯知識產權罪不屬於行為犯,而是結果犯。其行為的社會危害性是從其危害結果和犯罪情節中表現出來。所以行為必須是違法所得數額較大、巨大或者有其他嚴重、特別嚴重情節。侵權行為未造成違法所得數額較大或者情節嚴重,就不構成犯罪。如「個人侵犯著作權犯罪違法所得2萬元以上的屬於違法所得數額較大,違法所得10萬元以上的屬於違法所得數額巨大」。
主觀過失
行為人主觀過失不構成侵犯知識產權罪
犯知識產權罪的行為表現方式因權利客體以及具體專門法律的規定不同而有所差異,但從宏觀分析,其仍具有共性,即其行為方式主要包括:
假冒行為
。所謂假冒行為,是指未經權利人同意或許可,第三人在其製品上標注知識產權權利人的的專利標記、商標、名稱等。在我國刑法中主要是指假冒注冊商標(現行刑法第213條)、假冒專利(現行刑法第216條)、假冒他人署名(現行刑法第219條)。
非法出售
一種是指銷售「冒牌貨」的行為,即銷售未經許可而載有與受保護的商標、專利或實質相同的標志的任何相同物品。我國現行刑法第214條銷售假冒注冊商標的商品罪即屬此類行為。另外一種是侵犯著作權的發行、出版、出售行為。如未經著作權人同意,發行其文字作品、電影、電視、錄象、計算機軟體以及其他鄰接權作品的;出版他人享有專有出版權的圖書的。
非法製作
第一類是偽造、擅自製造行為。其表現為兩種方式:一是未經授權而製作;二是超越授權范圍而製作。如現行刑法中的第215條非法製造注冊商標罪等。第二類行為是非法復制行為,及未經權利人許可,以營利為目的,以印刷、復印、臨摹、拓印、錄音、錄像、翻錄等方式,重製他人作品。如我國現行刑法第217條侵犯著作權罪等。
以不正當手段獲取、披露、使用商業秘密的行為。
侵犯知識產權罪的犯罪對象的認定則較為復雜。其內容最終必須以知識產權法律的規定為基礎,並隨之變更而變更。所以各國此類犯罪的對象構成有所差異。我國刑法的規定基本上是採納了狹義的知識產權的標准,但同時又增加了包括商業秘密在內的部分廣義內容。但范圍仍十分有限。世界上多數國家的對象構成較為豐富,其中某些規定值得我國立法借鑒:
其一,商標相鄰標志
。商標相鄰標志是指除商標以外的用來標志企業產品或服務的所有文字和圖形,其主要包括商品裝模、商號及原產地名稱等。相當一些國家和地區的刑法中對商標相鄰標志的侵權行為均有明確的規定。例如,台灣刑法典很早就規定了妨害商標商號罪;下及偽造商標、商號罪、虛偽標記商品罪等4種犯罪。中國除對極少數酒類實行全包裝保護之外;其它的相鄰標志沒有專門的法律保護,只是在《反不正當競爭法》中,規定了侵犯商標相鄰標志如名稱、裝演等行為的民事責任,顯然不能適應社會主義市場經濟發展的現實,建議在進行刑事立法時,有關商標權侵權的犯罪一節應該相應地反映這一現實需要,使刑法內容進一步規范化。
其二,鄰接權
。我國對侵犯知識產權侵權行為的犯罪化的立法與現有的相關民事法律立法並未銜接,因而,不能適應打擊該類犯罪行為的需要,而國外卻有相關立法,國外的相關立法值得我們借鑒。
H. 貨物采購中的知識產權不侵權保證應當注意什麼問題
您好,知識產權不侵權保證書中,需要注意以下幾點:
1.承諾供應的所有產品的專范圍,是否包括之前已經供應的屬產品和未來將要供應的產品。以及產品權利的范圍,如商標權、專利權、外觀設計、著作權以及我國法律規定的其他知識產權權利及關聯權利。
2、承諾供應的產品,如含有商標、專利或著作權等內容,是否為合法的權利人或授權許可人。
3、公司承諾的侵權賠償數額以及賠償范圍。如涉及供應的產品被第三方起訴侵權並要求承擔賠償責任或其他責任的,是否承擔對方因此遭受的全部損失,是否包括但不限於對第三方作出的賠償、行政處罰、律師費、應訴成本等。
如能給出詳細信息,則可作出更為周詳的回答。