Ⅰ 知識產權的許可制度是什麼
知識產權許可是指知識產權權利所有人(許可方)將所涉知識產權授予被授權人(被許可方)按照約定使用的活動。知識產權許可主要分為三類:獨占許可、排他許可、普通許可。
1、獨占許可(exclusive license)。即被許可方在一定的地域和期限內,對受讓的技術享有獨占的使用權,許可方和任何第三方在規定的期限內都不得在該地域使用該種技術製造和銷售產品。獨占許可一般在商標與專利領域應用,因其苛刻的限制使用條件,為此受讓方要支付較高的使用費,同時享受技術、品牌優勢帶來的市場優勢。
2、排他許可(sole license)。指許可方在合同規定的期限和地域內,允許引進方利用其技術;許可方不得再將此項技術轉讓給第三方,但許可方自己保留利用此項技術的權利。其限製程度比獨占許可低,比普通許可高。
3、普通許可(simple license)。指許可方在合同規定的期限和地域內,在指定的商品或者服務項目上允許被許可人使用其知識產權的同時,本人仍然保留使用權,而且還保留了許可其他人使用的權利。這類許可費用較低,也容易導致某一地區惡性競爭局面的出現
知識產權許可制度可以促進知識產權的有效運用,提高知識產權收益能力,減少、降低在知識產權活動中的經濟與法律風險。知識產權許可為中小企業(作為許可人或被許可人)提供了在任何地方開展業務的各種發展機遇。例如知識產權的所有人就能夠將業務拓展到合作方的經營范圍並保證獲得穩定的額外收入。而被許可人則能夠製造、銷售、進口、出口、分銷和推銷各種商品和服務,同樣的知識產權可以形成一種雙贏的局面。
Ⅱ 專利許可有哪幾種類型,專利許可有哪些程序
一、專利許可有哪幾種類型
專利許可的種類可根據其性質、范圍、許可權來劃分。按許可性質劃分,可分為合同許可、計劃許可和強制許可。按許可方所授予被許可方的權利和范圍大小,可分為:
1、獨占許可
是指被許可方不僅取得在規定的時間和地域內實施某項專利技術的權利,而且有權拒絕任何第三者,包括許可方在內的一切其他人在規定的時間、地域內實施該項技術。
2、排他許可
亦稱獨家許可,即在一定地域,許可方只允許被許可方一家而不再許可其他人在該地域內實施其專利,但許可方仍有權在該地域內實施。就是說,獨家許可除了不能排斥許可方本人實施以外,與獨占許可基本相同。
3、普通許可
亦稱非獨占性許可。是批許可方允許被許可方在規定的時間和地域內使用某項專利,同時許可方自己仍保留在該地域內使用該項技術,以及再與第三方就同一技術簽訂許可合同的權利。
4、從屬許可
又稱從屬許可。這種許可的被許可方在得到許可方同意的條件下,可以以自己的名義許可第三方實施其專利。分許可的條件必須在許可合同中予以說明,如未說明,即使是獨占許可,也不能認為具有再許可權。
5、交叉許可
又稱互惠許可、相互許可、互換許可。它是指兩個或兩個以上的專利權人在一定條件下相互授予各自的專利實施權的一種交易。交叉許可一般不涉及使用費支付,僅限於交換技術范圍及期限等。如果兩項專利的價值不相等,其中一方也可給另一方一定的補償。
二、專利許可有哪些程序
1、當事人的選擇
(1) 許可方對被許可方的選擇:一是確認被許可方的法人資格和經營范圍。如果被許可方缺乏進行許可貿易的主體資格,不具有按照自己的意志和條件從事許可貿易的能力,就不能成為貿易的夥伴。二是評估被許可方的實施條件和資信狀況。實施條件,是指被許可方具有與使用專利技術相適應的生產工藝、原材料、廠房設備、必要的生產操作技術人員,以及有效的經營動作機制和銷售市場網。資信狀況,是指被許可方的實施誠意和履約信譽。
(2) 被許可方對許可方的選擇:要求許可方保證自己是所許可專利技術的真正所有權人或僉持有人;分析許可方所提供的專利有效性的強度、技術本身的價值以及市場大小和長遠的需求;明確許可方為實施專利技術所提供的技術協助、服務和其他方面的范圍;調查許可方的技術實力、經營作風和商業習慣。
2、機會研究
機會研究是探求所設想的專利項目實施的機會是否存在。其研究結果,用項目建議書表達。
機會研究可以分為兩大類。一類是「一般性的機會研究」,通常是指或立足於地區,或立足於行業,或立足於資源優勢而作的探求發展機會的研究。再一類是「特定項目的機會研究」,通常是從盡可能多的「一般性的機會研究」的信息,例如各種規劃、統計、研究報告來鑒別某個項目意圖,並把意圖轉化為值得進一步分析研究的各個因素。一個項目的意圖,也許是想改進、發展或開拓某種專利產品的生產與銷售,那麼就應該通過對規劃、統計、研究報告等所提供的信息分析,來驗證和修訂原來的項目意圖。
機會研究就其實質來說是探求機會,即經過研究驗證擬實施項目的機會是否存在。機會如果存在,就可以考慮進入可行性研究。
3、可行性研究
可行性研究是對項目的所有內容,進行個別的和綜合的深入調查、分析和研究,提出具體的而且是可行的項目實施方案。
可行性研究一般包括以下內容:①概述與結論;②項目背景與歷史;③市場與項目規模,包括:需求與市場分析、產品及銷售預測、生產規劃、生產規模;④原材料與投入,包括:原材料、輔助材料、動力(公用系統)等投入的分析與供應規劃;⑤地點與場址,包括:地點與場址選擇以及環境影響的分析;⑥工程,包括:技術、設備選擇的分析和土建工程的配合,工程規劃;⑦項目組織與管理費用;⑧勞動力,包括:工人與職員;⑨項目實施進度;⑩財務與經濟的分析評價。
4、評價與決策
所謂評價與決策,就是把擬議中的項目放在經濟與社會的整體內加以分析,研究項目對經濟、社會的作用、貢獻與影響,然後作出實施或放棄項目的決策。
5、談判與簽訂合同
談判是簽訂合同的前提,簽訂合同是談判的結果。談判過程是雙方努力尋求對方都能接受的妥協點的過程。在談判前,要擬定談判方案,確定總體目標、具體策略、可能發生的分歧和解決的辦法;對在哪些條款上寸步不讓,哪些條款可以做些交換等,都應做到心中不數。在談判時,要充分運用好各種資料數據,採用靈活的談判技巧,爭取更多的利益。在起草合同條款時,要求做到文字簡潔,結構嚴謹,內容完整,責任分明,引用法律條款准確。正式簽字前,要反復對合同文本進行審核,確保萬無一失。
6、合同審批與備案
一般專利許可合同,當事人簽字即可生效;但按照專利法實施細則規定,應報專利局備案,涉外的專利許可合同,則應按照規定,分別批請對外經濟貿易部或省、市、自治區以及計劃單列市的對外經濟貿易廳、局、委審批。
7、合同審批與備案
合同經過審批、生效後,執行合同的各項具體事務就由當事人雙方來進行。由於不同合同標的不同以及其他差異等,合同的執行並無固定模式,基本原則是:雙方都應自覺履行自己在合同上所承諾的義務。
Ⅲ 外觀設計專利權被授權後,任何單位或個人未經專利權人許可,都不得為生產經營目的試試專利,其中包括
不得為生產經營目的製造、銷售、進口其外觀設計專利產品。
法律依據:
根據《專利法》第十一條規定:
發明和實用新型專利權被授予後,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。
外觀設計專利權被授予後,任何單位或個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、銷售、進口其外觀設計專利產品。
(3)生產經營知識產權許可擴展閱讀:
侵權判斷
比對的主體
外觀設計專利產品是比發明和實用新型專利產品更具有日常生活性的商品,對於其中某些相近似產品的細微差別,普通消費者往往會忽略掉,而專業人員則很容易分辨出來。
在判斷被控侵權產品與外觀設計專利產品是否相同或者相近似時,如果從專業人員的角度出發,對權利人來說顯然是不公平的。因此,進行外觀設計專利侵權判定,應當以普通消費者的審美觀察能力為標准,不應當以該外觀設計專利所屬領域的專業技術人員的審美觀察能力為標准 。
對於類別相同或者相近似的產品,如果普通消費者施以一般注意力不致混淆,則不構成侵權,如果普通消費者施以一般注意力仍不免混淆,則構成侵權。
上文中的普通消費者,是指購買、使用該外觀設計專利產品的人。通常情況下,普通消費者與消費者權益保護法中「消費者」的涵義是一致的。
但是,對於非通常消費品,如建築材料、機器零部件、電動工具等,普通消費者不是其購買者,不具有對這類用品的一般知識和認知能力,故能夠對其進行相同或相近似比對的主體應當為這類用品的特定消費群體,即銷售、購買、安裝和使用此類產品的人員。
以普通消費者為侵權判定的主體,並不是要求人民法院在審理外觀設計專利侵權糾紛時去追求真正的消費者的意見,而是要求審判人員在判斷時,將所處的位置放在普通消費者的水平線上,去認識、感知比對對象的異同
比對的方法
判斷外觀設計相同或相近似,一般採用以下幾種方法:
1、肉眼觀察。
判斷被控侵權產品是否與外觀設計專利產品相同或相近似,應該根據普通消費者用肉眼進行觀察時是否會產生混淆來判斷,對視覺觀察不到的部分,不能藉助儀器或化學手段進行分析比較。觀察時應以產品易見部位的異同作為判斷的依據。
2、隔離觀察,直接對比。
在具體判斷時,首先應當把外觀設計專利產品與被控侵權產品分別擺放,觀察時在時間和空間上均要有一定的間隔 .這種隔離觀察的方法可以讓審判人員對兩種產品產生直觀的感覺即第一印象。
其次,再將兩種產品擺放在一起,由審判人員對兩種產品的外觀設計進行直接對比分析,以描述二者的異同,將感性認識上升為理性認識,最終得出二者是否相同或相近似的結論。
3、整體觀察,綜合判斷。
判斷被控侵權產品的外觀設計與獲得專利的外觀設計是否相同或相近似,不能僅從外觀設計的局部出發,或者把外觀設計的各部分割裂開來,而應當從其整體出發,對其所有要素進行整體觀察,在整體觀察的基礎上,對兩種產品的外觀設計的主要構成和創新點進行綜合判斷。
Ⅳ 專利等於生產許可證!
有專利不等於能生產,你可以申請槍支彈葯的專利,但是你可以生產嗎?
生產許可證
適用范圍
《全國工業產品生產許可證申請書》(以下簡稱《申請書》)適用於企業發證、換證、遷址、增項等的生產許可證申請。集團公司與其所屬單位一起取證的,集團公司與所屬單位分別填寫《申請書》。增項包括增加產品單元、增加規格型號、產品升級、增加集團公司所屬單位等。
Ⅳ 個人專利產品試制試賣如果生產許可證辦理不了怎麼辦
我想你誤會了。
專利是一種知識產權的保護狀態,叫做專利。
生產許可證是一種合法合規生產的資質,所以叫做生產許可證。
只要歸屬生產許可證才可以合法生產的范疇,無論有沒有管理,都要有生產許可證才可以生產,不然的話,就屬於違法行為。
反之,對於專利來說,無論生產還是沒有生產,都不影響專利的保護。
最後說,如果你想把專利批量生產銷售,那麼,如果你沒有生產許可證,你就需要找到有生產許可證的廠商幫你代加工。
就是這么簡單。
Ⅵ 生產許可、商標使用許可和經營模式許可的區別
生產許可:是許可證的上那種產品你能生產,法律認可的,商標使用許可:是指這個商標你能夠使用,可以用在指定是商品上,跟生產沒什麼關系經營模式許可:是某種經營模式你能用來經營,比如連鎖模式等
Ⅶ 為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利產品不侵權是怎麼解釋的,
根據《中華人民共和國專利法》第六十二條第2款規定:「為生產經營目的使用或銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,能證明其產品合法來源的,不承擔賠償責任。「的解釋:
銷售或使用者只有符合「不知道」且「來源合法」時,才可以免除賠償責任,但應注意的是仍然構成侵權,應承擔停止侵害和消除影響的責任。也就是對善意的銷售或使用者來說,停止侵害和消除影響適用無過錯責任原則,賠償則適用過錯責任原則。
第六十二條:有下列情形之一的,不視為侵犯專利權:
一、專利權人製造或者經專利權人許可製造的專利產品售出後,使用或者銷售該產品的;
二、使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利產品的;
三、在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要准備,並且僅在原有范圍內繼續製造、使用的;
四、臨時通過中國領土、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的;
五、專為科學研究和實驗而使用有關專利的。
(7)生產經營知識產權許可擴展閱讀
侵犯專利權的責任:
(一)侵權行為的民事責任。專利法對專利侵權主要是採用民事制裁,專利管理機關或者人民法院在處理侵權的時候,主要是責令侵權人停止侵權行為和賠償損失。
(二)侵權行為的行政責任。中國《專利法》對侵權行為中的假冒他人專利、泄露國家機密、徇私舞弊等行為規定了行政責任。另外,中國專利法還對侵犯發明人或者設計人合法權益的行為規定了行政責任。
(三)侵權行為的刑事責任。根據中國《專利法》的規定,專利侵權主要給予民事制裁,但有時也需要刑事制裁。
Ⅷ 什麼是專利實施許可
專利權是一種獨占抄權,具有排他性,任何單位或者個人不經專利權人許可,都不得為生產經營的目的使用其專利。但是,許可他人實施其專利,是專利權人的一項重要權利;專利權人又有權許可他人實施其專利,並從中獲得相應的報酬。我國專利法第十二條對專利實施許可作出了規定,「任何單位或者個人實施他人專利的,應當與專利權人訂立書面實施許可合同,向專利權人支付專利使用費。被許可人無權允許合同規定以外的任何單位或者個人實施該專利。」總的來說,專利實施許可,必須遵守以下幾個原則:(1)專利實施許可是專利使用權的轉移。