❶ 「5項實用新型專利、軟體著作權」是指什麼意思
實用新型專利和軟體著作權,都是包含在知識產權里;
那麼什麼樣的專利可以申請發明?什麼樣的專利可以申請實用新型?
其實發明是對產品、方法或者改進所提出的技術方案,實用新型是對產品的形狀、構造或者其結合所提出實用的新的技術方案,發明的保護客體可以是產品或方法,實用新型的保護客體是產品形狀,構造,即方法工藝類的技術、配方之類的只能申請發明專利無法申請實用新型,產品結構類技術可以申請實用新型也可申請發明專利,但發明相對於實用新型的創造性要求更高。
著作權與專利和商標最大的不同在於專利、商標需要提出審批經過審批之後獲得權利,而著作權是自動產生,從這個作品完成那一刻起即擁有相關權利
❷ 發明、實用新型與軟著的區別是什麼
你好,發明專利和實用新型專利的根本區別 發明 專利法所稱發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。
(1)發明是一項新的技術方案 技術方案是指運用自然規律解決人類生產、生活中某一特定技術問題的具體構思,是利用自然規律、自然力使之產生一定效果的方案。技術方案一般由若干技術特徵組成。例如產品技術方案的技術特徵可以是零件、部件、材料、器具、設備、裝置的形狀、結構、成分、尺寸等等;方法技術方案的技術特徵可以是工藝、步驟、過程,所涉及的時間、溫度、壓力以及所採用的設備和工具等等。各個技術特徵之間的相互關系也是技術特徵。
(2)發明分為產品發明和方法發明兩大類型 產品發明包括所有由人創造出來的物品做出的發明。 方法發明包括所有利用自然規律的方法,又可以分為製造方法和操作使用方法兩種類型,例如對加工方法、製造方法、測試方法或產品使用方法等所做出的發明。 專利法保護的發明也可以是對現有產品或方法的改進。絕大多數發明都是對 現有技術的改進,例如對某些技術特徵進行新的組合,對某些技
術特徵進行新的選擇等,只要這些組合或選擇產生了新的技術效果,就是可以獲得專利保護的發明。 實用新型 專利法所稱實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。 實用新型與發明的相同之處在於,實用新型也必須是一種技術方案,而不能 是抽象的概念或者理論表述。實用新型與發明的不同之處在於,第一,實用新型只限於具有一定形狀的產品,不能是一種方法,例如生產方法、試驗方法、處理方法和應用方法等,也不能是沒有固定形狀的產品,如葯品、化學物質、水泥等;
第二,對實用新型的創造性要求不太高,而實用性較強。 《專利法實施細則》第二條規定:「專利法所稱的發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。」它是指通過發明人的構思,利用自然規律創造出的針對各種技術問題的新的解決方案。
《專利法實施細則》第二條還規定:「專利法所稱的實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案」,也就是說,實用新型專利是對機器、設備、裝置、用具或器件的形狀、構造或其結合提出新的方案,並且該新的方案能夠在工業上製造出具有實用價值或實際用途的產品。 實用新型專利同發明專利相比,
一是實用新型與形狀有關,保護范圍窄;
二是發明具備「突出的實質性特點和顯著的進步」的條件,而實用新型只需「實質性特點和顯著的進步」的條件。實用新型的創造性水平要求比發明低,因此,有人把實用新型專利稱為「小發明」專利,把取得專利的實用新型稱為「小專利」。《專利法》對實用新型的專利申請規定了比發明專利簡化的審批程序。在收費方面,申請實用新型專利應繳納的各種費用比申請發明專利應繳納的各種費用低,實用新型專利的保護期限比發明專利的保護期限短。
一、取得保護的方式不同
著作權多實行重要作品獨立完成,不論他們之間是否相同、類似,都受著作權保護,而商標權則不同,凡與已注冊的同類或類似商品的商標相同或類似的商品標志,依照各國商標法往往不能取得專用權。而對於同一內容的發明專利法只授予先申請人,要求「首創性」。
二、權利客體范疇不同
著作權保護文學、藝術、科學作品;專利權保護發明專利、實用新型專利、外觀設計專利;商標權保護注冊商標。著作權客體較專利權、商標權廣泛得多。
三、權利的內容不同
著作權中的人身權具有不可轉讓性、永久性的特點,包括發表權、署名權、修改權等。著作財產權主要包括復制權、發行權、展覽權、表演權、廣播權等。相比之下,專利權、商標權的內容簡單,著作財產權的使用方式復雜。
四、權利的排他性不同
只要是獨創的作品,不論其是否與已發表的作品相似,均可獲得獨立的著作權。相比之下,專利權、商標權具有較強的排他性。如果發明人就一項技術成果獲得專利,其他人未經他的許可,不能隨便在生產、經營中使用這項技術。未經商標權人的許可,他人不得在同一商品或者類似的商品上使用與注冊商標相同、相似的商標。
五、權利受保護的期限不同
著作權中的財產權的保護期限一般為作者有生之年加死後50年:發明專利權的保護期限為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期限為10年,注冊商標的有效期為10年,期滿可續展10年,續展的次數不限,希望能幫助到你望採納
❸ 著作權和專利的區別是什麼
著作權和專利的區別:保護的對象不同、保護的條件和要求不同、權利客體范疇不同、權利的內容不同、權利的排他性不同、權利受保護的期限不同。
1、保護的對象不同。著作權保護的是作者思想、情感和觀點的表現形式,不保護思想、情感和觀點等內容本身,這些形式表現為小說、論文、電影、歌曲、圖畫等種類。專利權保護的是發明創造,屬於思想、觀點內容範圍,包括發明、實用新型和外觀設計三種類型,比如電視機的發明、燈泡的製造方法、可口可樂瓶獨特的外觀設計等。
2、保護的條件和要求不同。由保護對象所決定,著作權法可以保護兩部主題內容相同的作品,只要這些作品具有獨創性;但專利權不會保護主題內容相同的兩個發明創造,例如,甲發明了電視機,並申請了專利,乙就不能再申請這一專利。
3、權利客體范疇不同:著作權保護文學、藝術、科學作品;專利權保護發明專利、實用新型專利、外觀設計專利。著作權客體較專利權廣泛的多。
4、權利的內容不同:著作權中的人身權具有不可轉讓性、永久性的特點,包括發表權、署名權、修改權等。著作財產權主要包括復制權、發行權、展覽權、表演權、廣播權等。相比之下,專利權的內容簡單,著作財產權的使用方式復雜。
5、權利的排他性不同:我國《著作權法》規定只要是獨創的作品,不論其是否與已發表的作品相似,均可獲得獨立的著作權。相比之下,專利權具有較強的排他性。如果發明人就一項技術成果獲得專利,其他人未經他的許可,不能隨便在生產、經營中使用這項技術。
6、權利受保護的期限不同:著作權中的人身權在一般的情況下是不受時間限制的,著作權中的財產權的保護期限較長,公民的著作權的保護期為作者有生之年加死後50年:法人作品和職務作品的著作財產權的保護期限為50年,但作品自創作完成50年未發表的,不受保護;發明專利權的保護期限為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期限為10年。
(3)實用新型和著作權哪個好擴展閱讀:
採取何種措施保護專利權
1、認真實施專利權保護的法律法規、我國已頒布了許多保護專利權的法律法規、部門規章,以及一些相關的司法解釋,如《專利法》、《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》等,不折不扣地貫徹實施專利權保護的各種法律法規,行政執法部門和司法機關要加大對專利侵權行為的懲處力度,使侵權人畏懼法律,侵權行為才能有效地受到遏制,體現出法律法規對專利權保護的作用。
2、增強專利權法律保護的意識、加大專利權保護的國內和國際法律法規的普及和宣傳力度。使專利權人該熟知與其專利權相關的法律法規,提高專利權人自我保護的認識,落實從申請到授權各個階段的保護措施。
3、鼓勵專利申請、國家應當出台一系列鼓勵科研人員積極申請專利的措施,讓專利盡快轉化成生產力,造福於民,尤其要注重到國外去申請專利,以更好地保護專利權。
4、建立完善的專利轉讓機制、我國目前還未建立一個完善的保障專利轉讓的機制,專業的專利評估人員和推廣機構也較少,出現了「研究專利難,轉讓專利更難」的現象。因此,建立一個完善的保障專利轉讓的機制,加快專利轉讓人才的培養,造就一批既有專利評估知識、又懂專利推廣技巧、並能維護專利權人利益的高素質人才勢在必行。
5、加強專利權海關保護的力度、在我國進出口貿易中,許多是專利產品,其中有些是專利侵權產品,專利侵權行為既有來自國內也有來自國外。因此,為了保護專利權人和消費者的合法權益以及提高我國產品的國際聲譽,應該對海關、專利管理機關加大人、財、物的投入,嚴把國門,杜絕專利侵權產品進出國境。
❹ 軟體著作權和專利有什麼區別
軟體專利和軟體著作權有什麼區別?
著作權和專利是兩種不同的知識產權形式、區別很多,軟體著作權是在軟體創作完成後產生的,也可以進行軟體著作權登記,以起到類似公證的效力.著作權可以使你在別人對你的軟體盜版時,採取保護措施,制止別人的盜版.
但是,你的競爭對手往往並不是賣盜版的小商小販,他們可能也是軟體開發人員,如果他們研究了你的軟體,理解了你的思路,按照你的思路重新編寫軟體,就完全可以不侵犯你的著作權.例如,採用不同的編程語言編寫,就完全可以迴避你的著作權.但是,無疑,他們偷竊了軟體中最寶貴的東西,就是軟體的構思.總之,軟體著作權無力保護軟體中最核心的東西.
軟體專利就比較權威一些
1、專利必須向專利局提出申請才能獲得,因此必須積極申請.
2、軟體申請描述的是軟體的構思(一定要以技術方案的形式),主要是你的軟體流程圖的內容;採用何種語言以什麼具體的語句實現,專利並不說明;授權以後,他人採用該構思,就可能構成侵權.
因此,軟體專利的保護力度就比軟體著作權的保護力度大的多.
綜合一下就以下四點:
1、軟體版權保護的是內容不被抄襲,軟體專利保護的是方法不被盜用.
2、軟體版權代碼寫完就自然受保護,而軟體專利需要申請並通過審查後才受保護.
3、軟體都受版權保護,但只有有創造性、新穎性、實用性的軟體技術才能申請為專利.
4、在中國申請軟體專利最好能和硬體結合,比如網路版軟體術,可以和客戶端、伺服器端的計算機如何發送指令、如何響應進行結合.
❺ 知識產權保護,商標、專利、軟著、版權等哪一個好
如今知識產權已經與企業發展密不可分,眾多企業都有屬於自己的知識產權戰略布局.可是知識產權中有商標、專利、軟著、版權等等,到底用哪一種來保護知識產權才好呢?
商標 讓品牌固若金湯
商標是區分商品或服務來源的標志,是企業品牌的核心體現.商標獲准注冊之後,受法律保護,利於打造具有高知名度的品牌,形成固定的消費群體.
專利 讓創新更有價值
簡單來說,專利是指受法律保護的發明創造,包括發明專利、實用新型專利和外觀設計專利三種類型.
如,一個具有設計性的產品外包裝可以申請外觀專利保護;對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案,可以申請實用新型專利;某一產品的生產方法、製作工藝等則可以申請發明專利.
版權 保護作品預防抄襲
版權即著作權,是指文學、藝術、科學作品的作者對其作品享有的權利(包括財產權、人身權).可以受版權保護的作品包括小說、詩詞、散文、論文等文字作品;講課、演說、佈道等口語作品;配詞或未配詞的音樂作品;戲劇或音樂戲劇作品;啞劇和舞蹈藝術作品、繪畫、書法、雕刻等美術作品;實用美術作品;建築藝術作品;攝影藝術作品;電影作品等.
今日我們著重來了解一下版權,也就是著作權.
著作權是法律上規定的某一單位或個人對某項著作享有印刷出版和銷售的權利,任何人要復制、翻譯、改編或演出等均需要得到著作權所有人的許可,否則就是對他人權利的侵權行為.
版權登記的作用
版權,在我國法律上也叫著作權,自作品創作完成之日自動產生.和世界上多數國家一樣,我國實行版權自願登記.權利的自動產生給著作權人行使著作權帶來了極大的便利,但與此同時也給權利人帶來了不安全感.
登記制度的設立就是從法律上提供一種制度,對於作品創作有關的原始信息以及權利變動的基本信息進行記載和公示,並作為著作權人擁有權利的初步證據,從而為著作權人享有和行使著作權提供安全保障措施.
2002年10月,最高人民法院發布了《關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》,該解釋第7條規定:"當事人提供的著作權登記證書可以作為證據",進一步明確了著作權登記證書的效力.
隨著版權的商業價值日益凸顯,在版權領域的各類糾紛也越來越多,可以說版權登記的作用日益顯著.
版權登記的好處
以著作權登記部負責的除軟體以外的作品的版權登記為例,取得作品著作權登記證書的好處一般有:
1、在發生著作權糾紛時,是主張權利的有力武器.作為著作權歸屬的初步證明,除非有其他足以推翻著作權登記證書內容的相反證據,否則,司法、行政或其他有權機關可以採信著作權登記證書上的記載事項,從而大大降低相關權利人的舉證難度;
2、在進行版權轉讓、授權許可等版權交易活動時,作為權利證明,能提高交易的安全性,有利於交易的順利完成;
3、在著作權質押融資時,是質押融資法定環節質押登記的一個重要材料,也是評估機構評定著作權價值的重要的證明文件;
4、作為權利證明,通常是著作權人啟動反盜版維權行動的前提.目前,作品著作權登記證書是電商平台上被廣泛採用的一種有效的著作權權屬證明文件;
5、是其他司法機關或行政機關要求提交的證明文件.如作為公檢法等司法機關、著作權及相關行政管理機關(如海關)備案證明、公司上市資本的證明、授權播放境外電影、電視劇等作品的對外付匯的證明文件等;
6、可獲得政策優惠或補貼.根據中央或一些地方、地區的產業政策,企業著作權人可以享受稅收優惠、財政補貼、高新技術企業認證等方面的政策優惠或支持;
7、作為國家權威部門發放的證書,其是展現權利人競爭力的標志,是企業創新實力的表現,可以增強企業市場的有效競爭力;
8、在評定職稱時,作為國家權威部門發放的證書,可以作為著作權人一項重要創新成果的證明文件.
總結
從企業發展戰略來說,需要企業認真分析自身所需,再根據需求選擇商標、專利、版權方面的多方布局,才能使知識產權發揮其最大的作用.
❻ 軟體著作權登記與專利有什麼區別哪一個比較好
軟體著作權登記與專利有什麼區別?哪一個比較好呢?今天小編就為大家解答一下:軟體著作權登記與專利有什麼區別軟體著作權登記與專利有什麼區別呢?什麼是軟體著作權登記?軟體的著作權登記,是作者充分行使並保護自己軟體著作權的前提條件和有力保障。一旦發生軟體著作權爭議,作者可以憑借《軟體著作權登記證書》主張自己的版權。什麼是專利?專利是由政府機關或者代表若干國家的區域性組織根據申請而頒發的一種文件,這種文件記載了發明創造的內容,並且在一定時期內產生這樣一種法律狀態,即獲得專利的發明創造在一般情況下他人只有經專利權人許可才能予以實施。在我國,專利分為發明、實用新型和外觀設計三種類型。兩者之間的區別:1、制度不同軟體著作權採取登記制,基本是100%可以通過的。專利採取審查制,必須滿足專利授權的條件才行。2、價值不同軟著是對作品的外在表現形式進行保護,專利是對技術的功能,性能等進行保護。對於相同的軟體,著作權的價值遠小於專利的價值。3、保護力度不同軟體著作權與專利相比專利保護力度會大很多。專利保護功能,軟體著作權只保護代碼。如果只申請軟體著作權,對手看到自己的產品,自己編程序實現相同的功能,不侵權。如申請專利,對手生產功能相似的產品,侵權。軟體著作權與專利相比,哪一個比較好?這個沒有哪個更好之說。軟體著作權保護力度廣,易通過。專利授權難,但是價值更大。進行軟體著作權登記還是專利申請,這個要從實際出發,如果有必要的話,兩者都申請也是可以的。
❼ 著作權和專利權有何區別
兩者區別主要體現在保護對象、保護條件、產生程序和適用領域不同。
❽ 誰能說清楚專利和軟體著作權的區別
一、取得保護的方式不同
著作權多實行重要作品獨立完成,不論他們之間是否相同、類似,都受著作權保護,而商標權則不同,凡與已注冊的同類或類似商品的商標相同或類似的商品標志,依照各國商標法往往不能取得專用權。而對於同一內容的發明專利法只授予先申請人,要求「首創性」。
二、權利客體范疇不同
著作權保護文學、藝術、科學作品;專利權保護發明專利、實用新型專利、外觀設計專利;商標權保護注冊商標。著作權客體較專利權、商標權廣泛得多。
三、權利的內容不同
著作權中的人身權具有不可轉讓性、永久性的特點,包括發表權、署名權、修改權等。著作財產權主要包括復制權、發行權、展覽權、表演權、廣播權等。相比之下,專利權、商標權的內容簡單,著作財產權的使用方式復雜。
四、權利的排他性不同
只要是獨創的作品,不論其是否與已發表的作品相似,均可獲得獨立的著作權。相比之下,專利權、商標權具有較強的排他性。如果發明人就一項技術成果獲得專利,其他人未經他的許可,不能隨便在生產、經營中使用這項技術。未經商標權人的許可,他人不得在同一商品或者類似的商品上使用與注冊商標相同、相似的商標。
五、權利受保護的期限不同
著作權中的財產權的保護期限一般為作者有生之年加死後50年:發明專利權的保護期限為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期限為10年,注冊商標的有效期為10年,期滿可續展10年,續展的次數不限。
❾ 著作權和專利權的區別是什麼
第一,保護的對象不同。著作權保護的是供人們欣賞、學習和閱讀的作品,如小回說等;商標權答保護的是用於區別不同生產經營者和不同商品的商品和服務標記,如海爾等商標。第二,保護的條件和要求不同。《著作權法》可以保護兩部主題相同的作品,只要這些作品具有獨創性。但《商標法》不會保護在同一種或同一類商品上的兩個相同的商標。第三,權利產生方式不同。著作權通常自動產生,不必經過任何登記或審查程序;商標則必須依法由國家特定的行政機關進行審查後授予合法申請人。