您好,個人愚見,在專利中,發明人一項並不是很受重視,一般都是比較強調申請人,而且如果沒有專利法,所謂的發明人法就沒有什麼意義了,您說呢?
㈡ 知識產權法題目:產品發明與方法發明的區分& 優先權專利的保護期限起點
方法發明是發明專利的一種類型, 是專利權的客體,即專利法保護的對象,是指依法應授予專利權的方法發明創造。它是指為解決某特定技術問題而採用的手段和步驟的發明。
能夠申請專利的方法通常包括製造方法和操作使用方法兩大類。
製造方法發明有產品製造工藝、加工方法等,
操作使用方法發明有測試方法、產品使用方法等。
產品發明是發明專利的一種類型, 是專利權的客體,即專利法保護的對象,是指依法應授予專利權的發明創造。產品發明是關於新產品或新物質的發明。
產品發明範圍包括有關生產物品、裝置、機器設備的新的技術解決方案。產品發明是用物品來表現其技術方案的,諸如汽車、飛機等發明均屬於產品發明
國際優先權,是指申請人在國外就某一發明或實用新型提出專利申請,又就同一發明或者實用新型在12個月內在中國提出申請的,以在外國申請日為申請日。依據我國專利法的規定,專利權的保護期限是從專利申請日起算,所以申請日包括優先權日。
國內優先權是指申請人就發明提出之日起十二個月內,或者實用新型提出之日起六個月內,又就相同的主題提出的餓、,可以享有優先權
㈢ 知識產權法方法發明的舉證責任是什麼決定的
舉證責任倒置,是指法律直接規定的侵權訴訟案件中,由侵權人負責舉證,證明與版損害結果之權間不存在因果關系或受害人有過錯或者第三人有過錯承擔舉證責任。
1,是指在侵權訴訟案件中。
2,不是所有侵權案件都採取舉證責任倒置,法律直接規定了8種情形。
3,由侵權人負責舉證。
4,侵權人舉證的目的,證明與損害結果之間不存在因果關系或受害人有過錯或者第三人有過錯。
5,不舉證、舉證的結果,證明不了損害結果之間存在因果關系或受害人無過錯或者第三人無過錯的,應當承擔法律責任。
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㈣ 知識產權法中,作品的獨創性與專利的新穎性------這里的獨創和新穎兩者要求上有區別么,有的話,怎麼區別
作品的獨創性要求與專利制度中發明的新穎性要求不同。
發明的新穎性是指:在申請日版以前沒有同樣的發明或權者新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其它方式為公眾所知,也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向專利局提出過申請並記載在申請日以後公布的專利申請文件中。新穎性要求意味著發明必須是首創的,前所未有的。
獨創性也稱原創性或初創性,要求僅意味著作品是非抄襲的和有差異的即可,即使表現形式與某一已有作品因偶合而相似也無妨。例如,兩個人在同一位置、同一時間拍攝同一景物而產生的兩張相似的照片,由於並不是相互翻拍的產物,因而都可以成為著作權法所稱的作品,分別受到保護。
㈤ 我國的知識產權法修改了幾次,分別是什麼時間
我國的知識產權法是《專利法》、《著作權法》、《商標法》、《反不正當競爭法》的四個法律的總和。
四個法律的修訂頒布與修改時間為:
《專利法》1984年頒布,現行有效的是2008年修訂的版本。(實施細則有效的是2002年版本,審查指南有效的是2009年版本,另有1997年《植物新品種保護條例》及其2007年版的實施細則)
《著作權法》1990年頒布,現行有效的是2010年修訂的版本。(實施條例有效的是2002年版本,另有2001年頒布的《計算機軟體保護條例》,以及2006年頒布的《信息網路傳播權保護條例》)
《商標法》1982年頒布,現行有效的是2001年修訂的版本。(實施條例有效的是2002年版本,商標評審規則有效的是2005年版本)
《反不正當競爭法》1993年頒布,現行有效的是2017年修訂版本(2017年11月4日,第十二屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂,2018年1月1日施行)
(5)知識產權法發明指什麼擴展閱讀:
專利法的授予范圍:
①違反公共秩序和道德的發明,一般都規定不授予專利。不過這項規定的應用是與國家的階級實質密切相關的。
②科學發現和自然科學基礎原理,因不能在工農業生產上直接應用,不授予專利。許多國家都依專門法律給予獎勵(見發現權)。但美國《專利法》明文規定其適用范圍包括「發明」和「發現」,其觀點是:「凡是太陽底下的新東西都可以申請專利。」
③某些物質發明,如以化學方法獲得的物質,以原子核變換的方法獲得的物質以及食品、飲料等,大多數國家不給專利,但少數工業發達國家則授予專利。其製造方法一般也可以取得專利。
④動植物新品種,許多國家不給專利,少數國家規定授予專利。
⑤診斷醫療方法和葯品,也是少數國家授予專利。
⑥計算機程序(軟體),極少數國家授予專利。
㈥ 什麼是知識產權法律保護
知識產權是指人類智力勞動產生的智力勞動成果所有權。它是依照各國法律賦予符合條件的著作者、發明者或成果擁有者在一定期限內享有的獨占權利,一般認為它包括版權(著作權)和工業產權。版權(著作權)是指創作文學、藝術和科學作品的作者及其他著作權人依法對其作品所享有的人身權利和財產權利的總稱;工業產權則是指包括發明專利、實用新型專利、外觀設計專利、商標、服務標記、廠商名稱、貨源名稱或原產地名稱等在內的權利人享有的獨占性權利。知識產權法律保護,包括以下兩個方面:
(一)、國內立法保護
1.知識產權法律,如著作權法、專利法、商標法。
2.知識產權行政法規。其主要有著作權法實施條例、計算機軟體保護條例、專利法實施細則、商標法實施條例、知識產權海關保護條例、植物新品種保護條例、集成電路布圖設計保護條例等。
3.知識產權地方性法規、自治條例和單行條例,如深圳經濟特區企業技術秘密保護條例。
4.知識產權行政規章,如國家工商行政管理局關於禁止侵犯商業秘密行為的規定。
5.知識產權司法解釋,如《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》、《最高人民法院關於訴前停止侵犯注冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋》。
(二)、國際條約保護
中國在制訂國內知識產權法律法規的同時,加強了與世界各國在知識產權領域的交往與合作,加入了十多項知識產權保護的國際公約。主要有:與貿易有關的知識產權協定(TRIPS協定)、保護工業產權巴黎公約、保護文學和藝術作品伯爾尼公約、世界版權公約、商標國際注冊馬德里協定、專利合作條約等。其中,世界貿易組織中的TRIPS協定被認為是當前世界范圍內知識產權保護領域中涉及面廣、保護水平高、保護力度大、制約力強的國際公約,對中國有關知識產權法律的修改起了重要作用。
㈦ 關於知識產權法-職務發明創造包括哪些情況
職務發明創造,是指發明人、設計人在執行本單位的任務或者主要是利用本單位物質技版術條權件所完成的發明創造。
下列情形的發明創造,應屬職務發明創造:
一、本職工作中作出的發明創造;
二、具體的發明人、設計人在履行單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造;
三、退職、退休或者調動工作後一年內作出的,與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。
職務發明創造的專利權屬單位,專利申請被國務院專利行政部門批准,授予專利權,其專利權人為單位。但職務發明創造人因其創造發明、享有下列權利:
一、職務發明人和設計人,有在專利文件中寫明自己是發明人或者設計人的權利;
二、獲得單位給予獎勵的權利;
三、發明或者設計專利實施後,有獲取合理的報酬的權利。
㈧ 知識產權法中,創造性與獨創性的區別
1、二者表現形式不同
創造性有兩種表現形式:
(1)、發明,機器設備、儀表裝備和各種消費用品以及有關製造工藝、生產流程和檢測控制方法的創新和改造,均屬於發明。
(2)、發現,人類對於自我的內在、具體性的自然及其整體的認識,也是一種再加工的行為。
獨創性的表現形式就作品的而言,包含或反映的思想、信息和創作技法。
2、二者意義不同
創造性是指個體產生新奇獨特的、有社會價值的產品的能力或特性,故也稱為創造力。有社會價值意味著創造的結果或產品具有實用價值或學術價值、道德價值、審美價值等。
獨創性也稱原創性或初創性,是指一部作品經獨立創作產生而具有的非模仿性(非抄襲性)和差異性。並且不涉及作品中包含或反映的思想、信息和創作技法。
3、二者特點不同
創造性按照現行專利法第二十二條規定:是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。具有流暢性、變通性、獨特性。
獨創性中如果是兩個或兩個以上的人共同完成的作品,由於不是對已有作品的完全的或實質的模仿,與已有作品存在差異,也同樣具有獨創性。
4、二者要求不同
創造性要求具有創造性意識、創造性思維過程和創造性活動三部分,創造性思維是其核心,創造性思維又包含聚合思維和發散思維,發散思維是創造性思維的核心,它與創造性思維關系最為密切。
獨創性要求意味著發明必須是首創的,前所未有的。作品的獨創性要求僅意味著作品是非抄襲的和有差異的即可,即使表現形式與某一已有作品因偶合而相似也無妨。
㈨ 知識產權法的保護對象是
根據我國有關知識產權法律規定 ,我國的知識產權類型主要包括:回著作權 、商標權和專利權等答權利類型 。
拓展:根據《專利法》第1條的規定,我國專利保護的客體是發明創造。《專利法》第2條規定,「專利法所稱發明創造是指發明、實用新型和外觀設計」。