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著作權法賠償數額

發布時間:2020-12-08 20:10:19

1. 自己做的視頻被別人上傳到其它網站並發布,算侵權

著作權
著作權過去稱為版權。版權最初的涵義是right(版和權),也就是復制權。此乃因過去印刷術的不普及,當時社會認為附隨於著作物最重要之權利莫過於將之印刷出版之權,故有此稱呼。不過隨著時代演進及科技的進步,著作的種類逐漸增加。世界上第一部版權法英國《安娜法令》開始保護作者的權利,而不僅僅是出版者的權利。1791年,法國頒布了《表演權法》,開始重視保護作者的表演權利。1793年又頒布了《作者權法》,作者的精神權利得到了進一步的重視。
【作品特徵】
一、作品是思想、情感的表現形式,不是思想、情感本身
二、作品應當具有獨創性
三、該表現形式屬於文學、藝術和科學范疇

【受保護對象】
(一)文字作品;(二)口述作品;(三)音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品;(四)美術、建築作品;(五)攝影作品;(六)電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品;(七)工程設計圖、產品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品;(八)計算機軟體;(九)法律、行政法規規定的其他作品。

著作權的保護
著作權的保護期限,作品的作者是公民的,保護期限至作者死亡之後第50年的12月31日;作品的作者是法人、其他組織的,保護期限到作者首次發表後第50年的12月31日。

【不受保護對象】
一、不具備作品實質條件,主要有歷法、通用數表、通用表格和公式
二、為保護國家或社會公眾利益的需要,不適宜以著作權法保護
(一)法律、法規,國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文;
(二)時事新聞(中華人民共和國著作權法實施條例第五條規定,著作權法和本條例中的時事新聞,是指通過報紙、期刊、廣播電台、電視台等媒體報道單純事實消息。)
最主要的是要有充分的證明該視頻是你自己創作的。

2. 著作權侵權的賠償的計算方式是什麼

著作權侵權的賠償的計算方式是什麼?著作權侵權的賠償數額有三種計算方式包括實際損失、違法所得和法定賠償。我國《著作權法》第四十九條規定:侵犯著作權或者與著作權有關的權利的,侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償;實際損失難以計算的,可以按照侵權人的違法所得給予賠償。著作權侵權的賠償的計算方式是什麼一、著作權侵權的賠償的計算方式是什麼?著作權侵權的賠償數額有三種計算方式:實際損失、違法所得和法定賠償。我國《著作權法》第四十九條規定:侵犯著作權或者與著作權有關的權利的,侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償;實際損失難以計算的,可以按照侵權人的違法所得給予賠償。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。權利人的實際損失或者侵權人的違法所得不能確定的,由人民法院根據侵權行為的情節,判決給予五十萬元以下的賠償。可見,這三種方法並非並列的可自由選擇的關系,而是逐次遞進的關系。確定侵權賠償時,首先適用實際損失的方法來確定賠償額,如果實際損失無法舉證或無法確定才會採用違法所得的方式;只有違法所得也無法計算時才會適用法定賠償的方式。在司法實務中,實際損失和違法所得的計算方式很少適用,採用最多的方式是法定賠償。我國著作權法對實際損失未作明確定義。按照一般的解釋,實際損失應是著作權人因侵權行為所導致的利潤減少。如果著作權人對其作品未作商業化的利用,則利潤並不存在,此時的實際損失則是其著作權許可收入的減少。如果侵權人與著作權人為同一市場中的競爭者,且其產品具備同類可替代性,則可以侵權所得代替實際損失。最高人民法院《關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十四條規定:權利人的實際損失,可以根據權利人因侵權所造成復製品發行減少量或者侵權復製品的銷售量與權利人發行該復製品單位利潤乘積計算。發行減少量難以確定的,按照侵權復製品市場銷售量確定。實際上是以侵權違法所得來代替實際損失的計算方式。而值得注意的是,《北京市高級人民法院關於確定著作權侵權損害賠償責任的指導意見》第七條中規定,實際損失的計算方式中包括:原告合理的許可使用費和因被告侵權導致原告作品價值下降產生的損失。以合理的許可使用費減少作為實際損失的計算方式雖然具有極高的普適性,但由於作品的市場價值難以評估,因此如何准確定價許可使用費有很高難度。同樣的道理,對作品價值的評估受諸多元素制約,因此,對其價值下降的評估很難保證科學性。二、侵犯著作權的賠償如何計算?1、著作權人的實際損失應包括直接損失、間接損失和其他損失一般認為,著作權侵權中,直接損失是指著作權人為創作或發行作品所支出的費用;間接損失是指著作權人創作、發行作品在未遭受侵權的情況下可能獲得的合理預期收入;其他損失是指著作權人為調查和制止侵權行為及在著作權侵權訴訟過程中所支出的調查費、鑒定費、律師費、交通費、材料費等必要支出的費用。2、權利人的損失應否包括精神損失對於著作權侵權案件中著作權人是否存在精神損失及精神損失是否應當予以賠償這一問題,實踐中對此往往持否定意見,反對在著作權法中引入精神損害賠償。筆者認為,在對著作權侵權案件中的損害賠償數額進行計算時,應當對著作權人所遭受的精神損失給予賠償,以保護著作權人的權利。實踐中,侵權人在提出證據證明自己並未因侵犯著作權的行為而獲利時,往往用實際經營額或收入總額扣除自己在實施侵權行為過程中所支付的成本費用的差額作為自己的實際利潤總額。這樣的結果是侵權人往往並未實際獲得利潤,有時甚至是賠本的。其結果是:既然侵權人沒有違法所得,那麼以侵權人違法所得來計算損害賠償數額也就失去了根據。著作權受到侵權的,當事人不僅需要索賠相應的經濟損失,情形嚴重的也可以追究相應的法律責任。對於創作者來說,著作權是其最重要的權利,需要得到社會平台的維護和尊重,任何人都不能占為私有。當事人在創作的過程中以及完成創作之後也要使用有效的辦法進行維護自己跌著作權。

3. 什麼是知識產權

知識產權

www.XINHUANET.com 來源: 新華網
【字體:大 中 小】 【背景色 】
一般說來,財產有三類:動產、不動產和知識財產,其中後者即知識產權(Intellectual Property)。

知識產權是一種無形財產權,是從事智力創造性活動取得成果後依法享有的權利。通常分為兩部分,即「工業產權 」和「版權 」。根據1967年在斯德哥爾摩簽訂的《建立世界知識產權組織公約》的規定,知識產權包括對下列各項知識財產的權利:文學、藝術和科學作品;表演藝術家的表演及唱片和廣播節目;人類一切活動領域的發明;科學發現;工業品外觀設計;商標、服務標記以及商業名稱和標志;制止不正當競爭以及在工業、科學、文學或藝術領域內由於智力活動而產生的一切其他權利。總之,知識產權涉及人類一切智力創造的成果。

從法律上講,知識產權具有3種特徵:1,地域性,即除簽有國際公約或雙力、多邊協定外,依一國法律取得的權利只能在該國境內有效,受該國法律保護;2,獨占性或專有性,即只有權利人才能享有,他人不經權利人許可不得行使其權利;3,時間性,各國法律對知識產權分別規定了一定期限,期滿後則權利自動終止。

為了保護智力勞動成果,促進發明創新,早在一百多年前,國際上已開始建立保護知識產權制度。1883年在巴黎簽署了《保護工業產權巴黎公約》,1886在瑞士伯爾尼簽署了《保護文學藝術作品伯爾尼公約》 (the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works),1891年在馬德里簽署了《商標國際注冊馬德里協定》。此外還先後簽署了《工業品外觀設計國際保存海牙協定》(1925年)、《商標注冊用商品和服務國際分類尼斯協定》(1957年)、《保護原產地名稱及其國際注冊里斯本協定》(1958年)、《專利合作條約》(1970年)、《關於集成電路的知識產權條約》(1989年)等等。

為了促進全世界對知識產權的保護,加強各國和各知識產權組織間的合作,「國際保護工業產權聯盟」和「國際保護文學作品聯盟」的51個成員國於1967年7月14日在瑞典首都斯德哥爾摩共同締約建立了「世界知識產權組織」。該組織於1974年12月成為聯合國16個專門機構之一。

20世紀80年代,中國開始逐步建立知識產權制度。1983年3月,中國實行了商標法;1985年4月實行了專利法;1990年9月又頒布了著作權法,並於1991年6月1月起開始實施。中國於1980年加入了世界知識產權組織,1985年參加了《保護工業產權巴黎公約》。1990年12月,中國知識產權研究會成立。1992年1月17日,中美兩國政府簽署了《關於保護知識產權備忘錄》。至1994年5月,中國已經加入了《商標國際注冊馬德里協定》、《專利合作條約》、《保護文學藝術作品伯爾尼公約》、《世界版權公約》等保護知識產權的主要國際公約。

2000年10月,世界知識產權組織第35屆成員大會系列會議討論了中國和阿爾及利亞於1999年在世界知識產權組織成員國大會上共同提出的關於建立「世界知識產權日」的提案,決定從2001年起將每年的4月26日定為「世界知識產權日」。

4. 著作權、商標權專利權侵權賠償數額的確定方法。

專利權法
第六十五條 侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到專的實際損失確屬定;實際損失難以確定的,可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的,參照該專利許可使用費的倍數合理確定。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。
權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的,人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素,確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。

著作權和商標權的規定也差不多

5. 賣電影資源犯法嗎具體犯什麼法

沒有獲得著作權人的許可賣盜版視頻屬於侵犯作品復制權、發行權、信息網路傳播權的行為,是違法行為。

《刑法》第二百一十七條:以營利為目的,有下列侵犯著作權情形之一,違法所得數額較大或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;違法所得數額巨大或者有其他特別嚴重情節的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。

(一)未經著作權人許可,復制發行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟體及其他作品的;

(二)出版他人享有專有出版權的圖書的;

(三)未經錄音錄像製作者許可,復制發行其製作的錄音錄像的;

(四)製作、出售假冒他人署名的美術作品的。

(5)著作權法賠償數額擴展閱讀:

根據最高人民法院《關於審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》:

(1) 以營利為目的,實施刑法第二百一十八條規定的行為,個人違法所得數額在十萬元以上,單位違法所得數額在五十萬元以上的,以銷售侵權復製品罪定罪處罰。

(2) 自然人犯本罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。 單位犯本罪的,對單位判處罰金,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依上述規定追究刑事責任。

6. 被通知字體侵權,請問字體侵權賠償標準是怎樣的

字體侵權賠償標准沒有確定的金額。

根據《中華人民共和國著作權法》第四十八條:侵犯著作權或者與著作權有關的權利的,侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償。

實際損失難以計算的,可以按照侵權人的違法所得給予賠償。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

權利人的實際損失或者侵權人的違法所得不能確定的,由人民法院根據侵權行為的情節,判決給予五十萬元以下的賠償。

(6)著作權法賠償數額擴展閱讀:

2008年5月,北京北大方正電子有限公司在家樂福中關村廣場店購買了廣州寶潔公司生產的「飄柔洗發露」、「飄柔精華素」等55款產品。

方正公司認為,生產商廣州寶潔和銷售商北京家樂福侵犯了其著作權,故提起訴訟。

北京家樂福立即停止銷售所有帶有上述字型檔字體的產品;兩被告公開賠禮道歉、消除影響,並賠償經濟損失。

北京市海淀區法院審結了這起著作權糾紛案,法院認定,字型檔字體本身有著作權,但字型檔中的單字無獨立著作權,故對方正公司的全部訴訟請求不予支持。

法院認為,方正倩體字型檔字體具有一定的獨創性,符合我國著作權法規定的美術作品的要求,可以進行整體性保護。

但對於字型檔中的單字,不能作為美術作品給予權利保護。

方正公司以侵犯倩體字型檔中「飄柔」二字的美術作品著作權為由,要求認定最終用戶寶潔公司的使用行為侵權,沒有法律依據。

故對方正公司向寶潔公司和家樂福公司提出的全部訴訟請求,均不予支持。

7. 根據我國相關法律規定,計算知識產權侵權賠償數額以下哪些可以作為計算的依

根據我國《商標法》、《專利法》、《著作權法》、《反不正當競爭法》等法律、法規的規定,侵權人侵犯權利人商標權、著作權、專利權、商業秘密等合法權益,應當向權利人的賠償數額為:為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益,或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失,包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支,如該項損失難以確定的,由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償。
具體的有關規定如下:
《中華人民共和國商標法》
第五十六條 侵犯商標專用權的賠償數額,為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益,或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失,包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。
前款所稱侵權人因侵權所得利益,或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的,由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償。
《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》
第二十條 人民法院依照專利法第五十七條第一款的規定追究侵權人的賠償責任時,可以根據權利人的請求,按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定賠償數額。
權利人因被侵權所受到的損失可以根據專利權人的專利產品因侵權所造成銷售量減少的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積計算。權利人銷售量減少的總數難以確定的,侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積可以視為權利人因被侵權所受到的損失。
侵權人因侵權所獲得的利益可以根據該侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件侵權產品的合理利潤所得之積計算。侵權人因侵權所獲得的利益一般按照侵權人的營業利潤計算,對於完全以侵權為業的侵權人,可以按照銷售利潤計算。
第二十一條 被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定,有專利許可使用費可以參照的,人民法院可以根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節、專利許可使用費的數額、該專利許可的性質、范圍、時間等因素,參照該專利許可使用費的1至3倍合理確定賠償數額;沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的,人民法院可以根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節等因素,一般在人民幣5000元以上30萬元以下確定賠償數額,最多不得超過人民幣50萬元。
第二十二條 人民法院根據權利人的請求以及具體案情,可以將權利人因調查、制止侵權所支付的合理費用計算在賠償數額范圍之內。
《中華人民共和國著作權法》
第四十八條 侵犯著作權或者與著作權有關的權利的,侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償;實際損失難以計算的,可以按照侵權人的違法所得給予賠償。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。
權利人的實際損失或者侵權人的違法所得不能確定的,由人民法院根據侵權行為的情節,判決給予五十萬元以下的賠償。
《中華人民共和國反不正當競爭法》
第二十條 經營者違反本法規定,給被侵害的經營者造成損害的,應當承擔損害賠償責任,被侵害的經營者的損失難以計算的,賠償額為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利潤;並應當承擔被侵害的經營者因調查該經營者侵害其合法權益的不正當競爭行為所支付的合理費用。

8. 抖音里提示播放的內容侵犯他人版權是什麼意思

首先要知道什麼是作品
根據《著作權法》第三條的規定:「本法所稱的作品,包括以下列形式創作的文學、藝術和自然科學、社會科學、工程技術等作品:
(一)文字作品;(二)口述作品;(三)音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品;(四)美術、建築作品;(五)攝影作品;(六)電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品;(七)工程設計圖、產品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品;(八)計算機軟體;(九)法律、行政法規規定的其他作品。

2、《著作權法實施條例》對作品應具有的特性的規定
《著作權法實施條例》第二條規定:「著作權法所稱作品,是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以某種有形形式復制的智力成果。」因此可以獲知,對於不論是文學創作,還是科學工程作品,都必須具備「獨創性」這個要件,關於獨創性,著作權法、著作權實施條例、著作權司法解釋都沒有給出明確定義,但從法院的諸多判決與業界的一致觀點認為,獨創性就是說作品需要有一定創作高度,同時是作者根據自己獨立的構思創作完成的,並沒有使用專屬於他人的創作表達。
3、抖音短視頻是否構成《著作權法》中所指的作品
對於創作高度的問題,沒有一定的量化標准,實際上含有相當程度的主觀判斷的因素,因此實踐中但凡能有一定審美價值的內容都可以認為達到了創作高度。為了能對抖音的著作權問題做出明確的闡述,我們假設抖音中使用的所有圖片、攝影作品、影像作品都具有創作高度,那麼對於前面提及的各種類型的抖音短視頻實際都可以稱作抖音作品。
然而這些抖音作品具體屬於《著作權法》規定的什麼作品呢?根據前面列舉的幾種情況,在用戶下載抖音時不存在抖音App軟體的權利人對著作權歸屬做出約定的情況下(以下討論都做此假設),如果一個抖音短視頻是該抖音用戶使用者自己通過攝影或錄像的方式製作的小視頻,同時配以自己解說的旁白內容,那麼這應該是一個創作的過程,該抖音作品的著作權應屬於其製作者。而根據《著作權實施條例》關於各類作品的定義,以及抖音作品形成過程及形成後的特性,用戶通過操作抖音App軟體而製造的抖音作品應只能歸為現行《著作權法》規定的類電作品。至於該抖音製作者錄制或者拍攝的是什麼表演,具體是舞蹈還是曲藝,抑或文字書法等,即抖音作品的內容屬於什麼作品在此不再展開深入討論。如果一個抖音作品是通過抖音製作者在網路或者其它地方截取的一段視頻,一張或幾張照片,然後配上自己的原創的旁白,或者配以抖音系統提供的音樂或者旁白,通過抖音App軟體製作的小視頻,作品本身構成類電作品的同時,也構成改編作品或者匯編作品。
二、抖音作品是否構成侵權
對這個問題仍然需要分情況討論。以下情況只討論著作權方面的問題,提及的侵權或不侵權僅指侵犯或不侵犯著作權,對於存在涉及肖像權等其它權利的問題,由於篇幅有限暫不做討論。
1、選材原創,只是利用抖音App軟體功能完成作品
這種情況,由於在製作抖音作品時使用的視頻及旁白均為自己原創,就不構成侵權。至於利用抖音App的製作過程,屬於使用軟體工具進行創作的行為。
2、選材是他人的攝影或者視頻作品,配樂或者旁白為原創
在這種情形下,需要衡量選材的出處,是否經過合法授權使用,如果不存在合法授權使用,筆者認為需要分情況而定,如果將抖音作品製作完成後進行了隱私設置,設置成只自己可見,那麼這樣的使用他人已經發表的作品選材製作抖音作品的行為應屬於《著作權法》第二十二條第一款第一項的合理使用的情形,即為個人學習、研究或者欣賞,使用他人已經發表的作品。如果符合任一著作權法規定的合理使用情形,都不需要經過原作者許可,也不用支付報酬。相反,如果抖音作品的播放設置為公開方式,筆者認為屬於《著作權法》第四十七條規定的情形,還是會導致侵犯他人著作權問題的。同時由於該作品在他人的作品上進行了配樂或/和旁白,實際上是對原作品的改編,雖然形成了改編後的新作品,該新作品的著作權人為此抖音作品的製作者,但是根據《著作權法》第十二條的規定:「改編、翻譯、注釋、整理已有作品而產生的作品,其著作權由改編、翻譯、注釋、整理人享有,但行使著作權時不得侵犯原作品的著作權」。因此該新作品的著作權人在行使著作權時也要徵得原著作權的同意,合法使用原作品,才能合法行使自己的著作權。
如果從抖音系統外選擇的攝影、視頻作品是多件時,此類抖音作品由此包含了匯編的內容,但是由於製作此抖音視頻的用戶在其中還配以自己原創的音頻內容,因此仍將其列為改編作品更為合適。而關於匯編作品著作權的問題,在下面第3中情形中進一步說明。如果以上情況中視頻選材中既包含他人的視頻作品,又有抖音製作者自己製作的視頻內容,依然是改編作品。
3、選材是他人的攝影或者視頻作品,配樂來自抖音系統內音樂
在此種情況下,實際並沒有哪一音樂、攝影或者視頻作品為抖音製作者自己創作,但是在從抖音作品整體來看,對每一部分的選擇、組合、編排體現了作者的獨特的構思和創作,因此此作品仍然享有匯編作品的著作權,也就是說,匯編作品的創作源於對作品內容的選材、組合、編排,而並不源於作品的內容本身。同樣根據《著作權法》第十四條的規定:「匯編若干作品、作品的片段或者不構成作品的數據或者其他材料,對其內容的選擇或者編排體現獨創性的作品,為匯編作品,其著作權由匯編人享有,但行使著作權時,不得侵犯原作品的著作權」。同改編作品一樣,在行使著作權時不能侵犯原作者的著作權。但是與以上第2中情形一樣,如果在隱私設置里設置為僅自己可見,仍然屬於《著作權法》第二十二條第一款第一項的合理使用的情形。
至於此類作品中的音樂的使用,App軟體權利人的使用並非《著作權法》和《信息網路傳播權保護條例》中規定的合理使用和法定許可的情形,其將龐大的音頻作品庫裝在了自己的軟體中,筆者推測應該是已經得到了相關作品權利人的許可的,否則根據《信息網路傳播權保護條例》及《侵權責任法》的相關規定,作為網路服務提供者的抖音向其用戶提供未經許可使用的音樂及其它音頻作品的行為,著實有幫助、教唆侵權之嫌。如果抖音權利人買斷了其系統中裝載的所有音頻作品的抖音作品中的使用權,筆者認為抖音用戶製作的抖音作品就不構成侵犯原音頻作品作者或相關權利人的著作權。
三、如果抖音作品構成侵權,侵犯了哪種著作權?
1、信息網路傳播權
《著作權法》第九條第一款第十二項規定:「信息網路傳播權,即以有線或者無線方式向公眾提供作品,使公眾可以在其個人選定的時間和地點獲得作品的權利。」抖音App為其用戶提供了製作抖音作品的平台,同時也為其用戶提供觀賞、下載等使用功能,因此當抖音作品中含有侵犯著作權的內容,首先侵犯了原作者的信息網路傳播權。
2、改編權與匯編權
《著作權法》第九條第一款第十四、十六項規定:「改編權,即改變作品,創作出具有獨創性的新作品的權利;匯編權,即將作品或者作品的片段通過選擇或者編排,匯集成新作品的權利。」 前面提到了抖音App用戶在未經許可使用他人的作品創作自己的抖音作品後形成了改編作品、匯編作品,自然也是對原作品著作權中的改編權、匯編權的侵犯。
四、構成以上侵權需要承擔的法律責任
《著作權法》第四十七條第六、七項規定:「未經著作權人許可,以展覽、攝制電影和以類似攝制電影的方法使用作品,或者以改編、翻譯、注釋等方式使用作品的,本法另有規定的除外;使用他人作品,應當支付報酬而未支付的行為構成侵犯著作權的行為,同時需要承擔承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等民事責任。對於民事責任中的損失賠償,《著作權法》第四十九條做出專門規定:「侵犯著作權或者與著作權有關的權利的,侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償;實際損失難以計算的,可以按照侵權人的違法所得給予賠償。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。權利人的實際損失或者侵權人的違法所得不能確定的,由人民法院根據侵權行為的情節,判決給予五十萬元以下的賠償「。
五、結語
從以上分析可以看出,對於現如今流行的諸如抖音App等應用軟體,給大家尤其是年輕用戶提供了自娛自樂製作短視頻作品的渠道,雖然我們使用軟體本身沒有什麼問題,但是如果在使用過程中有選材的環節,我們就需要考慮選取的素材是否存在他人的權利,在未經許可使用的情況下能否使用。

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