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關於知識產權的定義正確的

發布時間:2022-08-30 03:55:52

① 關於知識產權的性質表述正確的是

法律分析:知識產權是一種無形財產權,客體的非物質性是知識產權的本質屬性,其具體表現為:(1)不發生有形控制的佔有(2)不發生有形損耗的使用(3)不發生消滅智力成果的事實處分與有形交付的法律處分。

法律依據:《中華人民共和國專利法》

第三條 國務院專利行政部門負責管理全國的專利工作;統一受理和審查專利申請,依法授予專利權

省、自治區、直轄市人民政府管理專利工作的部門負責本行政區域內的專利管理工作。

第四條 申請專利的發明創造涉及國家安全或者重大利益需要保密的,按照國家有關規定辦理。

② 什麼是知識產權我國的CRH總是說「擁有自主知識產權」,作何理解!

知識產權的定義 對象與性質?
知識產權也叫"無形產權" 從廣義上講 也就是<<建立世界知識產權組織公約>>中所劃的范圍(這是一種原則劃法,爭議頗多,可參照92年東京大會的劃法) 從狹義上講 則包括工業產權和版權兩部分 根據我國有關知識產權法律規定 我國的知識產權類型主要包括著作權 商標權和專利權等權利類型
知識產權的對象是"知識" 知識產權的性質包括 1無形 2專有性 3地域性 4時間性 4可復制性 我給出三個知識產權定義的版本,
知識產權定義1.0、2.0、3.0。1.0的版本就是根據《保護工業產權巴黎公約》和《保護文學藝術作品伯爾尼公約》的定義。它把知識產權定義為兩個部分,一部分是版權,另外一個部分是工業產權。
所謂版權就是著作權,現在在我們中國在我們國家的法律當中,兩個詞同時使用,叫版權也叫著作權。我參與過多項知識產權的立法,或者叫著作權或者版權,國內主張這個權利叫版權和著作權的人數差不多,每次討論的時候,協調一致,所以我們現在民法通則講著作權(版權)。
我們國家《著作權法》規定,著作權和版權是同一個東西,所以中國的法律叫《中華人民共和國著作權法》,管理著作權的機關叫國家版權局,但是有一點要清楚,版權不是出版權,而是指著作權。工業產權包括發明專利、實用新型、外觀設計、商標、服務標志、廠商名稱、原產地名稱和制止不正當競爭。「巴黎公約」和「伯爾尼公約」定義是傳統的定義,同時是基礎的定義,它是其他公約採納並且作為基本原則的定義。
知識產權定義的2.0版本是指成立世界知識產權組織,也就是WIPO所做的定義。這個定義規定知識產權包括文學藝術和科學作品;表演藝術家、錄音和廣播的演出,這只是指與著作權有關的出版者音像製品的製作者、藝術表演者的權力。第三,在人類一切活動中的發明是指專利。第四,科學發現。
第五,外形設計,工藝品的外觀設計。第六,商標服務標記、廠商名稱和牌號,這是講商標和品牌。第七,制止不正當競爭。第八,在工業、科學、文學藝術領域內其他一切來自知識活動的權利。 這個定義的版本是我在科技部工作期間,參與知識產權活動比較喜歡的一個定義,為什麼呢?它是涵蓋面最廣,對知識產權未來的發展留下足夠空間的包容性最大的定義。因為它裡面有兩項是「巴黎公約我」定義里沒有的,一是科學發現,盡管到目前為止,在我們國家和世界主要國家立法當中還沒有「科學發現法」,但是世界知識產權組織已經給它留好了位置。第二,還有一個大口袋,就是最後一項,在工業、科學、文學藝術領域內,其它一切來自知識活動的權利。
世貿組織的知識產權,每過一段時間要進行一段討論,要修訂,其中修訂進去的就是把目前法律當中還沒有保護的來自知識的權利補充進去,所以中國同其它國家關於科技合作知識產權的協議當中,有關知識產權的定義一般都注並使用世界知識產權所給的定義。
知識產權定義的3.0版本就是世界貿易組織知識產權協定所做的定義。這個協定的全稱叫做關於與貿易油橄的知識產權協定,它是在承認「巴黎公約」和「伯爾尼公約」、世界知識產權組織有關定義的基礎上和以前的協議相銜接的從推進經濟全球化的角度所做的定義,在這個定義當中包含這些內容:版權和有關權(包括計算機軟體)第二是商品商標和服務商標,特別強調對馳名商標給予特別的保護,三是工藝品的外觀設計,隨著人們物質文化生活水平不斷提高,隨著生活質量的上升,大家對產品的外形設計,得富有敏感和適合工業應用的產品非常歡迎,所以外觀設計也是一個很重要的知識產權。海爾曾經跟我們說過,他每天申請幾個專利,其中很大一部分是外觀設計專利。
第四,地理標志。第五是發明專利。第六,植物新品種,是指發現野生或者是經過培育開發的植物品種,只「自主知識產權」是我國創造的一個名詞,目前已經得到廣泛認可和使用,頻繁出現在新聞媒體和廣告宣傳中。一項科技成果的完成,一件新產品的問世,一項新技術的產生,最時髦、最引人注目的提法,已經不再是「填補國內空白」,而是「具有自主知識產權」。這一方面表明,知識產權保護意識在我國日益得到普及、深入;另一方面,也不免使人產生疑問,這些「自主知識產權」是否真的「自主」? 有人認為,只要是我國民事主體作為權利主體的知識產權皆可稱為「自主知識產權」,以區別於來自海外的知識產權。這一看法有失偏頗。以我國的民事主體作為權利主體的知識產權,從權利主體的角度來看,可以稱為「自有」知識產權,或者稱為「自己」的知識產權,但是是否能夠稱為「自主知識產權」則需另當別論。「自有」與「自主」是兩個不同的概念。「自有」的含義是「自己所有」,所強調的是權利是屬於「自己」的,至於此項權利的行使是否可以完全獨立自主,是否還要受到他人權利的制約和限制,則需要視其他條件而定。「自主」的含義是「自己做主」,即此項權利的行使可以完全獨立自主,不應受到他人權利的制約和限制。一般而言,「自主」權利的前提條件應該是「自有」,而「自有」權利未必都是「自主」的。所以,應該將「自有」知識產權與「自主」知識產權加以區分,不能將兩者混為一談。 所謂「自主」知識產權,並不是一個嚴格的法律概念,一般可以理解為,是指自己創造完成的智力成果,依法取得的、不受他人制約的知識產權。「自主」知識產權應當具備三個必要條件:一是自己所創造的智力勞動成果,應該滿足某項知識產權法律保護客體的全部法定條件;二是依法履行了取得該項知識產權的必要法定程序;三是在該項智力勞動成果中,不存在受他人知識產權制約的情況和因素。 在以上三個構成要件中,前兩者是構成一般知識產權的必要條件,也就是說,可以構成「自有」知識產權,第三個條件則是「自主」知識產權的特殊構成要件,是區分「自主」知識產權與「自有」知識產權的一個基本條件,不容忽視。 在「自有」知識產權的范圍內,因為版權、商業秘密等知識產權是依法定條件自動生成的,因此構成「自主」知識產權相對是比較容易的,大多數「自有」版權、商業秘密可以形成「自主」知識產權。在商業標記(如商標、商號)領域,只要是自己獨立設計、注冊登記所獲得的商業標記權,不是通過從他人處獲得的許可使用權,就可以稱為是「自有」知識產權,也可以稱為是「自主」知識產權。 但是,在專利領域,構成「自主」知識產權則比較困難。以自己開發的一件新產品為例,如果這一新產品是在他人專利的基礎上改進、開發而成的,即使可以針對自己的改進、開發成果,申請、取得新的專利,所取得的新的專利也只是改進專利。而改進專利的實施,要受到作為借鑒、改進基礎的他人在先專利(包括基本專利和改進專利)的制約和限制,在他人在先專利有效存在的情況下,未經在先專利權利人的許可,實施自己的改進專利,仍然構成對他人在先專利的侵權。這種改進專利的實施並無「自主」可言,只能稱為「自有」知識產權,而不能稱為「自主知識產權」。如果開發的新產品屬於原始創新,針對這一新產品申請、取得的是一項或多項基本專利,即這件新產品專利中所包含的全部技術創新成果都可以由專利權利人自己獨立支配、行使,不受他人專利或其他知識產權的制約和限制,才可稱為是「自主知識產權」。 一項新技術、一件新產品通常都是在現有技術的基礎上創新開發而形成的,因此不可能完全與現有技術無關。 現有技術,大致可以分為兩類,一類是處於公有領域、不受或不再受知識產權保護的公有領域技術,另一類是仍處於知識產權保護下的專有領域技術(包括專利、技術秘密等)。 一項新技術、一件新產品所涉及到的現有技術,純粹是屬於公有領域的技術,與專有領域的技術完全無關,也就是根本不涉及到他人的知識產權,這種情況十分罕見。在大多數情況下,一項新技術、一個新產品總要或多或少地涉及到他人專有領域的技術,也就是涉及到他人的知識產權,只是涉及的數量及程度不同而已。 對於前述第三個條件中的不受他人「制約」,應該有個正確的理解,並不是說在一項發明創造中完全不涉及他人的知識產權。所謂不受「制約」,是指該項發明創造的主體部分、關鍵部分,是由自己開發的或完全屬於自有的知識產權保護范圍,而涉及到他人知識產權的部分,是非主體的、非關鍵的,是可以有多種技術替代的,因此實施此項技術有自主權,不會因他人知識產權的制約,使此項發明創造無法實施或難於實施。 我國所研製的EVD,在處理程序的編解碼上有所突破,而編解碼技術也確實是DVD類機器的核心技術之一,但不能由此就認為EVD是完全具有「自主知識產權」的產品。如果EVD僅在編解碼技術上有所突破,並具有了自有的知識產權,但仍需要採用原來DVD的其他專利技術和受他人知識產權保護的關鍵零部件,就不能說EVD機是完全具有「自主知識產權」的新產品。實際上,它只是在EVD編解碼技術上「具有自主知識產權」。 實際上,現在國內所宣傳的具有「自主知識產權」的技術或產品大部分是不能「自主」的。將不能「自主」的「知識產權」作為「自主知識產權」進行宣傳、利用,實際上是在誤導公眾。 因此,採取科學的、實事求是的態度來理解、宣傳「自主知識產權」十分必要。社會各界在使用「自主知識產權」一詞時,應該更加嚴謹、科學,避免動輒就冠以「自主知識產權」。 提倡自主創新,提倡擁有自主知識產權,關鍵是要採取科學的態度,努力通過自己的智力勞動投入,取得技術上的突破,獲得創造性智力勞動成果;同時,又要有自覺的知識產權意識,創造條件,在自己取得的創造性智力勞動成果的基礎上,形成自主的知識產權。要它具有新穎性、特異性、移植性,並且有適當的命名,像專利一樣可以富於它品種權,如果我們在座有從事耨也的同志,希望你們關注「植物新品種保護條例」,這個條例從99年到現在已經實施六年了。如果你的發明、你的發現是草本的品種,歸農業部如果說母本的歸國家林業局管。第七,集成電路不圖設計。第八,未公開的信息(商業秘密)。什麼商業秘密,包括技術密集和經營秘密,只要這個秘密沒有公開過,用法律的話說,法律內容和精確的輪廓不能從公共渠道獲得,第二是有價值的有用的,獲得了這項技術秘密、經營秘密,能夠取得經濟利益或者是形成競爭優勢。CRH2(其實動車組主要採用的是這種車型,法國不過是拉過來陪襯一下緩解國內糞青與鐵道部之間矛盾的,所以現在運營的CRH基本上全是青島港上岸的CRH2)。CRH2是川崎公司在日本生產組裝完畢後裝船,運到青島的四方廠噴吐「CRH」和「和諧號」的車身標記,並修改車身和玻璃上的日文標簽(滬杭線試運營的時候只是噴塗了「CRH」的標記,玻璃和車身上的日文標簽忘記修改了,結果造成媒體宣傳國產,乘客找不到中文標記的尷尬局面)

③ 下列關於知識產權說法中正確的是

全部都是對的,答案是ABCD.

答案在網路的"知識產權"詞條解釋里都可找到.

以下是網路內知識產權詞條的鏈接地址.

④ 簡述保護知識產權的法律意義

(一)保護知識產權,有利於調動人們從事科技研究和文藝創作的積極性。知識產權保護制度致力於保護權利人在科技和文化領域的智力成果。只有對權利人的智力成果及其合法權利給予及時全面的保護,才能調動人們的創造主動性,促進社會資源的優化配置。
(二)保護知識產權,能夠為企業帶來巨大經濟效益,增強經濟實力。知識產權的專有性決定了企業只有擁有自主知識產權,才能在市場上立於不敗之地。越來越多的企業開始意識到時技術、品牌、商業秘密等無形財產的巨大作用,而如何讓這些無形資產逐步增值,有賴於對知識產權的合理保護。
(三)保護知識產權,有利於促進對外貿易,引進外商和外資投資。我國已於2001年12月1日加入世界貿易組織,履行《與貿易有關的知識產權協議》,保護國內外自然、法人或者其他組織的知識產權。如果沒有知識產權保護,我國就不能參與世界貿易活動。
我國知識產權學術界對知識產權的定義主要有三種觀點:
(一)、范圍說或列舉說。知識產權概念的范圍說或列舉式說,源於《世界知識產權組織公約》第2條(8)款,又被對世界經貿影響力更大世界貿易組織的與貿易有關的知識產權協議(簡稱TRIPS)的第一部分第一條所重復。上述兩個國際公約對知識產權劃定的范圍,是當今世界各國知識產權法律制度的通例,迄今為止,多數國家的法理專著、法律,乃至國際條約,都是從劃定范圍出發,來明確知識產權這個概念,或給知識產權下定議的。
(二)、概括說。我國不少學者採用以概括式的方法對知識產權進行定義。如高等學校法學統編教材《知識產權法教程》所下定義為:"知識產權指的是人們可以就其智力創造的成果依法享有的專有權利";又如《知識產權法詳論》對知識產權的定義是指知識產權所有人對其從事智力活動而創造的智力成果依法享有的權利;再如《知識產權侵害賠償》中使用的知識產權概念,是指智力成果的創造人依法享有的對其智力成果的權利和工商業活動中商業標記所有人對其商業標記的權利的總稱,包括工業產權和著作權。
(三)、無形財產體系說。近幾年來,有的學者認為以知識產權名義統領下的各項權利,並非都是來自知識領域,亦非都是基於智力成果而產生,知識產權的"知識"一詞似乎是名不符實。因此該學者建議,參照無形資產的類別,在民法學研究中建立一個大於知識產權范圍的無形財產權體系,以包容一切基於非物質形態(包括知識經驗形態、商業信譽形態、經營資格形態)所產生的權利。該無形財產權包括創造性成果權、經營性標記權和經營性資信權等3類權利。

⑤ 什麼是知識產權保護知識產權的意義何在我們該從哪些事情做起

知識產權是指智力創造性勞動取得的成果,並且是由智力勞動者對其成果依法享有的一種權利.這種權利包括著作權(版權-文學\藝術作品\自然科學\社會科學作品,工程技術等作品,計算機軟體),工業產權(專利-發明\實用新型\外觀設計,商標,商業秘密等),集成電路布圖設計.
保護知識產權的意義:
(一)保護知識產權,有利於調動人們從事科技研究和文藝創作的積極性。知識產權保護制度致力於保護權利人在科技和文化領域的智力成果。只有對權利人的智力成果及其合法權利給予及時全面的保護,才能調動人們的創造主動性,促進社會資源的優化配置。

(二)保護知識產權,能夠為企業帶來巨大經濟效益,增強經濟實力。知識產權的專有性決定了企業只有擁有自主知識產權,才能在市場上立於不敗之地。越來越多的企業開始意識到時技術、品牌、商業秘密等無形財產的巨大作用,而如何讓這些無形資產逐步增值,有賴於對知識產權的合理保護。

(三)保護知識產權,有利於促進對外貿易,引進外商和外資投資。我國已於2001年12月1日加入世界貿易組織,履行《與貿易有關的知識產權協議》,保護國內外自然、法人或者其他組織的知識產權。如果沒有知識產權保護,我國就不能參與世界貿易活動。

如何保護知識產權:
人類已經進入21世紀。在這個充滿希望的新世紀,科學技術和文學藝術高速發展並將取得更加輝煌的成就。伴隨著信息社會和知識經濟的到來,知識產權的保護與經濟、科技和文化發展之間的矛盾、發達國家與欠發達國家之間的矛盾日顯突出,同時,知識產權制度在促進經濟發展、科技進步和文化繁榮等方面也將發揮越來越重要的作用。
我國《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國商標法》、中華人民共和國著作權法》等法律法規先後出台,為各個企業的知識產權保護提供了法律依據。
一、 專利保護
專利有3種類型,分別是:發明專利、實用新型專利和外觀設計專利。專利權人所享有的專利權,其主要內容有製造權、使用權、許諾銷售權、銷售權、進口權、轉讓權和許可使用權。專利權還包括禁止權、放棄權、標記權等。發明專利保護20年,實用新型和外觀設計的保護期都是10年。
申請專利具有如下好處:
1、取得壟斷權:專利權人可以直接防止商業對手相應的競爭,可以取得更高的利潤回報。
2、賺取特許費:一項專利,即使市場沒有即時需要,那麼日後很可能人會察覺到該專利的用途,並願意支付專利使用費,美國施樂公司發明了圖形用戶界面,但未申請專利,其後微軟公司及蘋果公司利用圖形用戶界面作為其個人電腦操作系統的基礎,初步估計,施樂公司已白白損失了近10億美元的特許費,而在另一方面,IBM公司在2001年通過轉讓專利,獲得17億美元的收入。
3、作為防衛盾:如發明人未能在第一時間申請專利,競爭對手使會捷足先登,屆時,發明人研發的一切努力將會付諸東流,且發明人本人將不可運用本身的科研成果。
4、協助開發外國市場:目前世界上已有170多個國家和地區建立並實行了專利制度,不少外國買家,尤其美國買家會要求當地製造商或賣家證明其擁有產品的知識產權,以保障本身不至於捲入侵權訴訟,這樣才會願意進行交易。
5、以小勝大,增強企業競爭力:專利對大、中、小型企業及新型企業都同等重要,在競爭激烈的市場上,小型企業完全可以到得專利的新發明反勝大型企業用巨額廣告樹立起來的主導產品。
6、增加企業的價值:如有第三人願入股投資一公司,若該公司擁有若干有價值的專利,則公司的股價將可大幅度提高。1997年微軟公司以4.25億美元收購一家擁有不足6000用戶的小公司,收購價是按用戶數目計算的業內平均價格的40倍,微軟公司願意以該股價支付是因為該公司持有35項以互聯網傳送電視內容的重要專利。
7、有利於企業科學正確的決策:通過專利分析,企業可以了解科技動態,行業動態,市場走向,新產品超勢,進而預測,制定本企業的近、中、遠發展規劃,確定企業發展哪些產品以占據市場,保持企業的領先地位,擴大市場佔有份額。
二、商標保護
《中華人民共和國商標法》規定,商品商標、服務商標、集體商標和證明商標可在中國申請注冊,取得商標專用權。商標標識可為文字、圖形或者及組合。
商品商標是指使用在生產、製造、加工、揀選和經銷的商品上的商標。
服務商標是指提供服務的經營者為將自己提供的服務與他人提供的服務區別開而使用的商標。
集體商標是指由工商業團體、協會或其他集體組織的成員使用於商品或服務上,用於表明商品的經營者或服務的提供者屬於同一組織,以便與非成員所提供的商品或服務相區別的商標。
證明商標是指由具有控制和檢測能力的行政機關、團體或其指定的機構所控制,由其他以外的人使用在商品或服務上,用以證明商品原產地、主要原料、製造方法、質量、精確度及商品的其他特定品質的商標。
商標保護期為10年,在此期間沒有任何費用,10年後可續展使用,商標注冊有下列好處:
1、在全國范圍內受保護,其他任何人均不能使用。
2、注冊商標是一種可以留傳後世永續存在的企業最重要的無形資產,可以轉讓、繼承,作為財產投資、抵押等。
3、產品容易進入大商場或超市銷售,越來越多的大商場或超市只允許有注冊商標的商品進入。
4、大多數消費者認為使用了注冊商標的商品質量更可靠,容易贏得消費者的信任。
5、避免費心設計的商標被他人搶先注冊。因為我國對同一商標注冊申請實行「申請在先」的原則,申請在後者非但不能獲准注冊該商標,而且連再使用也是不允許的,否則即構成侵權。
6、避免無意侵權,支付巨額賠償費,新的司法解釋規定賠償金額由被侵權人自己說了算。
三、著作權保護
目前國內、外大多採用著作權對計算機軟體進行保護,在我國是特別從著作權中分支出"計算機軟體登記辦法"對自主知識產權的軟體來進行重點保護。採用軟體登記這種版權保護方式有許多優點:
1、 過登記的軟體會將權利人、開發時間、完成時間、名稱及內容進行公告,糾紛時有一個明確的依據,能夠明確軟體的歸屬,避免了因人員跳槽而引起的不必要的權屬糾紛,也可以說軟體登記是提出軟體權利糾紛行政處理或法律訴訟的前提。
2、 授權快,二個月左右就可拿到證書,版權保護的時間長,保護期50年。
3、 經過登記的軟體不公開軟體程序,只在發生侵權時,才會作為侵權認定的依據,保密性極好。
4、 保護范圍較廣,能有效作為侵權認定的依據。
5、 費用較低,且只需一次性付費,不必繳年費。

附:相關的法律規定:
新的《中華人民共和國刑法》於1997年10月1日起施行。在新的刑法中,單列出侵犯知識產權罪。在此之前,中國的有關知識產權保護法規中曾列有諸如比照刑法有關條款的規定追究刑事責任。中國刑法的這一修改表明了中國加強對知識產權保護的力度。
新的刑法中有關的規定如下:
一、未經注冊商標所有人許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。
二、銷售明知是假冒注冊商標的商品,銷售金額數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;銷售金額數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。
三、偽造、擅自製造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的注冊商標標識,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。
四、假冒他人專利,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑。
五、以營利為目的,有下列侵犯著作權情形之一,違法所得數額較大或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;違法所得數額巨大或者有其他特別嚴重情節的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金:
(一) 未經著作權人許可,復制發行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟體及其他作品的;
(二) 出版他人享有專有出版權的圖書的;
(三) 未經錄音錄像製作者許可,復制發行其製作的錄音錄像的;
(四) 製作、出售假冒他人署名的美術作品的。
六、以營利為目的,銷售明知是上述規定的侵權復製品,違法所得數額巨大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。
七、有下列侵犯商業秘密行為之一,給商業秘密的權利人造成重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;造成特別嚴重後果的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金:
(一) 以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密的;
(二) 披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業秘密的;
(三) 違反約定或者違反權利人有關保守商業秘密的要求,披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業秘密的。
明知或者應知前款所列行為,獲取、使用或者披露他人的商業秘密的,以侵犯商業秘密論。
上述所稱商業秘密,是指不為公眾所知悉,能為權利人帶來經濟利益,具有實用性並經權利人採取保密措施的技術信息和經營信息。
上述所稱權利人,是指商業秘密的所有人和經商業秘密所有人許可的商業秘密使用人。
此外,單位犯上述各項規定之罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照上述各項規定處罰。

⑥ 為什麼從知識產權的范圍來理解知識產權的概念是比較容易和正確的方法

關於知識產權概念定義問題在我國一直是眾說紛壇,從范圍來理解概念被稱為范圍說。
因為范圍說是當今世界各國的定義通例,所以在通常意義上是比較容易和正確的方法。知識產權概念的范圍說源於《世界知識產權組織公約》第2條,又被對世界經貿影響力更大世界貿易組織的與貿易有關的知識產權協議的第一部分第一條所重復。上述兩個國際公約對知識產權劃定的范圍,是當今世界各國知識產權法律制度的通例,迄今為止,多數國家的法理專著、法律,乃至國際條約,都是從劃定范圍出發,來明確知識產權這個概念,或給知識產權下定議的。

⑦ 知識產權的概念和特徵

知識產權的特點
(1)知識產權是一種無形財產
(2)知識產權具備專有性的特點
(3)知識產權具備時間性的特點
(4)知識產權具備地域性的特點
(5)知識產權的獲得需要法定的程序
■專有性,即獨占性或壟斷性;除權利人同意或法律規定外,權利人以外的任何人不得享有或使用該項權利。這表明權利人獨占或壟斷的專有權利受嚴格保護,不受他人侵犯。只有通過「強制許可」,「徵用」等法律程序,才能變更權利人的專有權。知識產權的客體是人的智力成果,既不是人身或人格,也不是外界的有體物或無體物,所以既不能屬於人格權也不屬於財產權。另一方面,知識產權是一個完整的權利,只是作為權利內容的利益兼具經濟性與非經濟性,因此也不能把知識產權說成是兩類權利的結合。例如說著作權是著作人身權(或著作人格權、或精神權利)與著作財產權的結合,是不對的。知識產權是一種內容較為復雜(多種權能),具經濟的和非經濟的兩方面性質的權利。因而,知識產權應該與人格權、財產權並立而自成一類。

■地域性,即只在所確認和保護的地域內有效;即除簽有國際公約或雙邊互惠協定外,經一國法律所保護的某項權利只在該國范圍內發生法律效力。所以知識產權既具有地域性,在一定條件下又具有國際性。

■時間性,即只在規定期限保護。即法律對各項權利的保護,都規定有一定的有效期 ,各國法律對保護期限的長短可能一致,也可能不完全相同 ,只有參加國際協定或進行國際申請時,才對某項權利有統一的保護期限。

■知識產權屬於絕對權,在某些方面類似於物權中的所有權,例如是對客體為直接支配的權利,可以使用、收益、處分以及為他種支配(但不發生佔有問題);具有排他性;具有移轉性(包括繼承)等。

■知識產權在好幾方面受到法律的限制。知識產權雖然是私權,雖然法律也承認其具有排他的獨占性,但因人的智力成果具有高度的公共性,與社會文化和產業的發展有密切關系,不宜為任何人長期獨占,所以法律對知識產權規定了很多限制:

△第一,從權利的發生說,法律為之規定了各種積極的和消極的條件以及公示的辦法。例如專利權的發生須經申請、審查和批准,對授與專利權的發明、實用新型和外觀設計規定有各種條件(專利法第22條、第23條),對某些事項不授予專利權(專利法第25條)。著作權雖沒有申請、審查、注冊這些限制,但也有著作權法第3條、第5條的限制。

△第二,在權利的存續期上,法律都有特別規定。這一點是知識產權與所有權大不同的。

△第三,權利人負有一定的使用或實施的義務。法律規定有強制許可或強制實施許可制度。對著作權,法律並規定了合理使用制度。

⑧ 根據本講對於知識產權理解和把握正確的是什麼

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⑨ 1下列各項中,關於知識產權的基本特徵說法正確的是( ).

你好,
選A
—————————————————專———————————————
解析:
A選項知識產權有人屬身權和財產權的性質。如《著作權》著作權人有獲得報酬的權利。故A對。
B,知識產權有獨占性。
C,有地域性。
D,有保護時間,固有時間性。

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