① 我是開中小型超市的今天突然收到法院的傳票品牌侵權了,讓賠錢,我就是想知道像我們的這種情況怎麼維權
這類案件是知識產權侵權案件,是中級法院審理的。
沒有什麼好辦法,侵權事實存在,只能與對方和解,看看能不能少賠償一點。
原告方委託的都是專業的公司操作的這件事,起訴前買東西,開發票,錄音錄像,公證,所有證據齊全,官司十打十贏。
所以,認倒霉吧,態度好點,少賠一點,調解就是能夠解決的。
② 被起訴侵犯知識產權怎麼辦
1,如果確實沒有侵犯對方知識產權,坦然應訴即可。
2、如果確實侵犯了對方的知識產權看能否與對方和解,達成和解後讓對方撤訴;或者積極准備材料,做好應訴准備,減少賠償損失。
③ 本人收到了侵害商標權糾紛的民事起訴狀。。郁悶啊。怎麼辦
被告銷售的滑鼠屬於生產商生產的侵犯他人注冊商標專用權的商品,那銷售行為也屬於侵權行為,根據我國《商標法》規定
第52條第2項:銷售侵犯注冊商標專用權的商品的,屬侵犯注冊商標專用權。但因為你只是銷售商,且你在進貨時可能並不知道對方的生產已構成侵權。
第56條第3款規定:銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品,能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者的,不承擔賠償責任。根據該條規定,你的銷售行為雖然構成對他人注冊商標專用權的侵犯,但依法可以不承擔賠償責任,只需停止銷售即可。
適用該條規定免責的,需要你能夠證明你在銷售時不知道所銷售的產權系侵權產品;同時你還要證明你通過合法途徑取得商品,並能夠說明商品的提供者。
(3)收到知識產權法院起訴書擴展閱讀:
截至2017年底,我國商標累計申請量2784.2萬件,有效注冊商標量1492萬件,僅2017年商標注冊申請量就達到574.8萬件。
我國每萬戶市場主體的平均有效商標擁有量為1520件,商標注冊證不僅是企業經營的品牌,其所具有的商標專用權更應得到有力保護,在日常經營中所發現的疑似侵權行為應得到重視並採取最合適的方式維護自身權利。
如何界定商標侵權
現行商標法第五十七條列舉了七項商標侵權情形,是商標侵權判定中最核心的法律適用標准。相關法律規定還包括涉及不侵權抗辯的第五十九條、涉及侵權賠償額的第六十三條、不承擔侵權賠償責任情形的第六十四條等,在商標侵權案件中基本是圍繞上述法律規定審理的。
同時,最高人民法院還發布了《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》《最高人民法院關於當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》。
北京市高級人民法院發布了《北京市高級人民法院關於審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》,不同案件中可能運用到相應法律規定、司法解釋或意見等。
商標是否相同或近似、商品或服務是否相同或類似,以致具有混淆可能性,這是商標侵權案件的焦點問題,包括相同商品或服務上的相同商標。
這里的「相同」除標識、商品或服務本身完全相同,還包括因細微差異但不影響認知的相同和盡管名稱不同但實為同一種商品或服務的相同;
相同商品或服務上的近似商標、類似商品或服務上的相同商標、類似商品或服務上的近似商標,這里的「類似」指商品或服務在功能用途、消費群體、銷售渠道、服務方式等方面趨同,「近似」指標識在音、形、義方面的近似。
當然,除商標法第五十七條第一項規定的相同商品或服務上的相同商標情形屬構成侵權外。
對於相同或類似商品、服務上的近似商標及類似商品、服務上的近似商標是否構成侵權均需以是否具有混淆可能性作為最終判定標准,此時則需要權利人結合標識的近似、被控侵權標識使用的方式方法、被告是否具有攀附惡意等方面舉證,後由法院或商標行政管理部門作出裁決。
本著誰主張、誰舉證的原則,權利人需在根據商標法第六十三條規定中的情形舉證支持因侵權行為而應獲得的賠償數額,但多年實務證實侵權賠償額的舉證是「維權難」的難點之一。
權利人需證明因被侵權所受到的實際損失或侵權人因侵權所獲得的利益或該商標許可使用費的合理倍數。
上述情形均難以確定的,則由人民法院根據侵權行為的情節在三百萬元以下酌情裁判。實務中,在此權利人需盡量證明權利商標的使用時間、知名度、因侵權而造成的市場份額流失事實、侵權人因侵權行為在網路銷售、銷售額信息發布、所涉及行業商品或服務的利潤構成等,此部分需要當事權利人的配合。
當然,侵權賠償數額中包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支,權利人在維權時的律師費、公證費、訴訟費等合理支出實則是先行墊付,在侵權判定成立時上述費用會由法院判令由被告償付。
這盡管不是「先投入再產出」的關系,但應成為權利人在自身合法權利受到損害時敢於維權的後盾,是法律賦予權利人進行合法維權的保障。
如何應對侵權訴訟
實務中,很多當事人作為被告收到法院發的訴狀及相關材料後選擇了不作為的方式應對被訴。但作為國家審判機關,法院行為具有公權力特徵,即使被告不應訴也仍會依照《民事訴訟法》中缺席審判的原則作出與之存在直接利害關系的判決,其判決具有公信執行力。
來自法院的文件與消息絕不是不理就能解決的。所以,當事人應與法院取得聯系,按照應訴通知准備相關文件,積極應訴是解決訴訟應踏出的第一步。
通過法院轉發的訴狀及證據材料,基本可以了解原告所訴被告具體的侵權行為、涉及的法律規定、請求法院判令被告賠償的數額等案件焦點問題。
針對不同的焦點問題需要做好抗辯,具體分為以下三種:
1、不侵權抗辯。商標法第五十九條規定了三種不侵權情形:
一為注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形等及直接表示商品的質量等或含有的地名,注冊商標權利人無權禁止他人正當使用;
二為三維標志注冊商標中含有的商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀,注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用;
三為在注冊商標申請日之前,他人已經在相同或類似商品上使用相同或近似商標並有一定影響的商標,注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標,但可以要求其附加適當區別標識。具體是否適用,需根據具體案情進行抗辯。
2、侵權不賠償抗辯。根據商標法第六十四條規定,一為注冊商標專用權人不能證明此前三年內實際使用過該注冊商標,也不能證明因侵權行為受到其他損失的,不承擔賠償責任;二為作為被控侵權產品的銷售商,如不知道是侵權商品的,能證明該商品是自己合法取得並說明提供者的,不承擔賠償責任。
3、賠償無依據抗辯。根據商標法第六十三條規定, 侵權賠償數額是按照一定賠償計算標准順序計算的,根據此規定被告可從原告是否能提交證據證明因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、商標許可使用費等方面進行原告的賠償數額無事實與法律依據的抗辯。
訴訟往往被認為是解決爭議的最後途徑,但實務中原告選擇訴訟方式可能不僅是一案之糾紛,面對訴訟糾紛,可以選擇遵從法院安排通過審判後的判決執行,當然,也可以根據案件具體情況選擇最有利解決方案。
如與原告取得溝通達成調解,在法院同意下撤銷訴訟,減少自身訴累,或經法院途徑簽署調解書,不僅可相應減輕責任還可具有公信力。如通過訴訟的介入與對方促成了更為積極的商業合作機會,那也不失為一種收獲。
④ 收到知識產權侵權律師函該如何處理
企業接到專利權人的侵權律師函後,首先應認真對待,仔細搞清律師函的內容,確認所謂的侵權行為是否是自己所為。
在我國,判斷專利侵權,首先要確定該專利的保護范圍,然後再判斷被告的產品或方法的技術特徵是否落入該專利的保護范圍。 根據我國專利法的規定,發明或實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為准,說明書及附圖可以用於解釋權利要求。外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計產品為准。
如果企業的產品或方法的技術特徵與該專利的權利要求的內容全部相同,則落入其保護范圍,構成侵權。 此外,在我國判斷專利侵權也適用等同原則和禁反悔原則。
經認真分析後,如確認自己的產品或方法不構成侵權,則可據此答辯;如確認自己的產品或方法已落入該專利的保護范圍,則可以考慮自己的實施行為是否屬於中國專利法中不構成專利侵權條款的行為。如確認自己的產品或方法已構成侵權,則還可進一步對該專利的有效性進行分析。如能宣告該專利無效,則也能在專利侵權訴訟中勝訴。
企業應委託中國的專利律師對該專利的法律狀態和專利性進行認真檢索,如果對檢索結果分析後,認為有可能宣告該專利無效,則應抓緊時間,在答辯期內,向中國專利局復審委員會提出宣告該專利無效請求。同時,將宣告專利無效請求書復印件提交給法院,請求法院裁定中止訴訟程序。對實用新型專利和外觀設計專利,法院應中止訴訟審理。而對發明專利,法院可以中止,也可以不中止。因此,被告應積極向法院提供證明該專利缺乏專利性的材料,以促使法院中止訴訟。如果法院未中止審理,而作出侵權判決,被告應及時上訴,同時請求專利復審委員會加快程序,爭取在法院二審判決作出之前,作出宣告專利無效決定。
如果該專利權無法宣告無效,而企業又確實侵犯了該專利權,法律顧問建議企業應及時停止侵權,並積極爭取與權利人人達成和解協議。
⑤ 昨天接到個自稱是法院打來的電話說有我的知識產權侵權傳票,要我地址
建議直接撥打法院的電話或者去法院的前台詢問是否存在與自己相關案件,如果是真的,建議直接去法院領取傳票,了解案件相關情況。
⑥ 接到自稱是法院打來的電話說有我的知識產權侵權傳票,這是什麼情況
近日,有網友表示自己接到了來自法院的電話,而且電話那邊的人聲稱是有關於自己的知識產權侵權傳票,網友對此表示很疑惑,其實這很有可能是網路騙局,我們在接到電話以後,第一時間就是詢問清楚對方的相關信息,然後盡量不要報自己的個人信息,等查驗以後再說。
最後,對方打電話聲稱有我們的知識產權侵權傳票,那麼我們可以讓對方提供傳票的相關信息,然後登錄對方所在的法院的官網查詢是否存在這樣一個案件,若是沒有查到任何信息,就說明對方是騙子,這個時候我們需要做的,就是立刻報警舉報這個人,免得他繼續去欺騙其他人。
⑦ 接到實用新型專利侵權的民事起訴狀怎麼辦
首先,你不能消極應對。比如不出庭應訴,則一審法院會按被告缺席審理,全部支持原回告觀點,你若答不服,只能向高級人民法院提出上訴,由形式上的二審變成實質上的一審,對自己不利。又如,怕花錢請律師,想開庭時自己去跟對方談和解,須不知,你抗辯的理由如果微不足道,談和解的籌碼也很小,賠償金可能很好。相反,如果你積極應訴,也許是不侵權不賠償,或是侵權盡量爭取較低賠償。
其次,專利侵權抗辯主要有如下幾種:1、現有技術抗辯。2、不侵權抗辯。3、合同抗辯。自己或委託律師後,選擇其中一種或多種有效的抗辯方式,努力尋找抗辯的突破口。
比如,若涉案侵權產品具備原告實用新型專利的權利要求1中全部技術特徵,這時候單純以「不侵權抗辯」是基本行不通的,需要分析原告專利權的穩定性,即從提出專利無效宣告請求的角度看看是否可以解決。
由於每個侵權訴訟案有各自的特殊性,因此,在未看到原告專利和涉案侵權產品及其起訴證據之前,我沒法給您准確的建議。如方便,可將起訴狀副本掃描後發到我信箱,我替你分析分析。我信箱是:[email protected] 知識產權楊律師
⑧ 因為知識產權被投訴法院送了傳票怎麼辦
法律分析:有的時候有些代理公司是嚇你的,這種情況也是有發生的,就是把你嚇怕後然後接你的生意做!首先你先確認這東西是不是真的法院給你發出的,而且傳票一般只是通知有人告你侵權了,通知你侵權的時間,是不會說寫上需要你賠償多少錢的
法律依據:《中華人民共和國知識產權保護法》
第一條 為了保護專利權人的合法權益,鼓勵發明創造,推動發明創造的應用,提高創新能力,促進科學技術進步和經濟社會發展,制定本法。
第二條 本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。
第三條 國務院專利行政部門負責管理全國的專利工作;統一受理和審查專利申請,依法授予專利權。省、自治區、直轄市人民政府管理專利工作的部門負責本行政區域內的專利管理工作
⑨ 收到法院知識產權起訴怎麼辦
找相關熟悉知識產權的律師事務所應訴,一般的不行,都是打民事官司的,根本沒接觸過知識產權